Pokrovsky I.A. Los principales problemas del derecho civil.

Tutorial compilado teniendo en cuenta los requisitos del estándar educativo estatal de educación profesional superior en la dirección 521400 - "Jurisprudencia". Los temas tratados en este manual reflejan las necesidades urgentes de la teoría y la práctica de la aplicación de las normas del derecho civil en la etapa actual.

Los cambios económicos que se están produciendo en el país, la creciente implicación de personas físicas y jurídicas en el giro inmobiliario, la creciente importancia propiedad privada, la inclusión activa en la órbita del derecho civil de la propiedad y el derecho a usar la propiedad de otras personas, el surgimiento de amplias oportunidades legales para la cesión de los derechos de propiedad de uno, el surgimiento y mayor desarrollo de muchos tipos de responsabilidad subsidiaria en relación con el desarrollo de el volumen de negocios del mercado con la participación de personas jurídicas y menores, la necesidad de financiar las actividades comerciales individuales y otras permitidas, la creación de una plataforma de lanzamiento para la acumulación inicial de capital, la búsqueda de fondos sobre la base de relaciones prestadas causan una necesidad urgente para su estudio, comprensión teórica y generalización jurídica.

La práctica muestra que no todos los abogados en ejercicio aún dominan las complejas herramientas legales de las principales instituciones del derecho civil, no aprovechan plenamente las oportunidades que brindan las disposiciones del Código Civil, como resultado de lo cual se cometen numerosos errores en la aplicación de se violan las normas del derecho civil, se violan los derechos de propiedad, se infringen (limitados) ciudadanos de Rusia, sufren sus intereses y necesidades constitucionales.

En la actualidad, se están asignando a los jueces profesionales de los tribunales tareas particularmente mayores en la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas físicas y jurídicas del país. jurisdicción general, tribunales de arbitraje, jueces de paz. La categoría de abogados enumerados es el contingente más calificado de abogados profesionales, y los ciudadanos del país y las personas jurídicas depositan grandes esperanzas en ellos para la consideración cualitativa de sus disputas de propiedad, la protección rápida y de alta calidad de sus derechos y la restauración. de Justicia.

Sin embargo, las estadísticas judiciales muestran que hasta el momento, a pesar de los numerosos esfuerzos de científicos civiles, altos funcionarios de los más altos órganos judiciales,

del cuerpo docente de la facultad de derecho del país, hay numerosos errores judiciales, muchos de los cuales indican que los abogados del país, incluidos los jueces, deben intensificar sus esfuerzos para dominar la teoría y la práctica del derecho civil.

El conocimiento profesional profundo no surge de la nada: comienza a tomar forma y se crea a partir del banquillo del estudiante. Y hoy, las facultades de derecho del país enfrentan la difícil tarea de enseñar a sus alumnos las disposiciones básicas de la teoría y práctica del derecho civil, que ha gran importancia para maestría.

Cabe señalar que un método tan mundialmente famoso de adquirir derechos de propiedad como propiedad adquisitiva, debido al período de prescripción, no operó en el período soviético de nuestro país por razones bien conocidas. Y la tarea actual de los juristas-glosadores es la pronta asimilación de los problemas de prescripción adquisitiva por todos los medios disponibles. Uno de los medios es la aparición en el Código Civil de la Federación Rusa del art. 234 (“Prescripción adquisitiva”), que otorga al usucapión (adquirente) la oportunidad legal de adquirir el derecho de dominio sobre los bienes que posee, sujeto a la posesión de buena fe, abierta, ininterrumpida e indiscutible de estos bienes por un período de tiempo especificado por la ley como propia. Tal oportunidad estimula el comportamiento consciente de un ciudadano de nuestro país o de una persona jurídica, la actitud de su amo ante una cosa de nadie, lo ayuda a proteger su derecho emergente sobre la base de reclamos notorios contra acciones ilegales de terceros y un probable dueño. Práctica de arbitraje sugiere que en el futuro el art. 234 del Código Civil de la Federación Rusa encontrará el lugar que le corresponde en la vida económica cotidiana.

Numerosas preguntas sobre cuestiones de propiedad también surgen cuando se consideran disputas de propiedad que involucran hogares campesinos (agricultores). En una economía de mercado, la agricultura se convierte en un participante importante en la circulación civil. La formación de estas fincas comenzó en 1990 con el anuncio de un nuevo rumbo hacia el desarrollo de una economía de mercado, la igualdad de todas las formas de propiedad, una variedad de formas organizativas y legales de gestión, y con la adopción de la Ley de la RSFSR. “Sobre la economía campesina (finca)”.

La agricultura campesina es un fenómeno jurídico único, lo que supone una dificultad considerable para los investigadores de cuestiones de propiedad y sujetos de derecho. La propiedad transferida a la finca para sus necesidades, así como la adquirida o recibida por la finca a expensas de los ingresos, productos economia campesina, declarada por el legislador como propiedad de una economía campesina, pero al mismo tiempo la misma propiedad es objeto de propiedad común

miembros del hogar. En otras palabras, la finca en sí misma no es objeto de propiedad de la propiedad que se le asigna, en contraste con los derechos de propiedad de las organizaciones comerciales y no comerciales. De acuerdo con la doctrina legal moderna, una finca campesina no es una entidad legal, y su jefe adquiere a priori (automáticamente) el estatus de empresario individual desde el momento en que la finca se registra en los organismos estatales (municipales) pertinentes1.

Todo esto y también proposito especial propiedad, incluidas las parcelas de tierra, los medios de producción, la singularidad y originalidad de la economía campesina como una asociación de trabajo familiar con el propósito de la producción agrícola, la posición especial del jefe de esta economía y mucho más causan ciertas dificultades en el desarrollo teórico y la aplicación práctica de cuestiones tales como la propiedad, el uso y la disposición de la propiedad de una finca campesina (incluidas las parcelas de tierra), la herencia de la propiedad agrícola, etc.

 Período soviético en la historia de nuestro país debido al subdesarrollo.

è subestimación del derecho privado, no se prestó la debida atención teórica y práctica a tales oportunidades para usar la propiedad de otras personas (locales residenciales) como servidumbres personales. El Código Civil moderno de Rusia enfatiza que las servidumbres personales (en continuación de la buena tradición mundial según la recepción del derecho romano. -Þ.À .) pueden provenir de miembros de la familia del propietario de la vivienda que viven juntos con este propietario (artículo 292 del Código Civil de la Federación Rusa), de personas (legatarios) indicadas por el testador

â negativa testamentaria (artículo 1137 del Código Civil de la Federación Rusa), de la renta bajo un acuerdo de mantenimiento de la vida con un dependiente (Artículo 601 del Código Civil de la Federación Rusa). La resucitación de la institución jurídica de las servidumbres, incluidas las personales, permite al participante moderno relaciones de derecho civil (servituario) para satisfacer más plenamente sus necesidades de propiedad (personal) por motivos legales, y el propietario de la propiedad (servidor) - para recibir una gama más amplia de oportunidades legales para su comportamiento - el uso de su propiedad o derechos de propiedad. Esto se reflejó en la nueva LC RF adoptada por la Duma del Estado el 29 de diciembre de 20042.

1 Ver: calle. 23 del Código Civil de la Federación Rusa (SZ RF. 1994 No. 32. Art. 3301), así como el art. 1.5 de la Ley Federal "Sobre la Economía Campesina (Granja)" del 11 de junio de 2003 (SZ RF del 16 de junio de 2003 No. 24, Art. 2249).

2 Código de Vivienda de la Federación Rusa del 29 de diciembre de 2004 ¹ 188-FZ // SZ RF del 3 de enero de 2005 No. 1 (Parte I). Arte. 14

disposición de sus derechos de propiedad. Un participante moderno en la rotación de propiedades puede legalmente en estatutario casos o por acuerdo (cesión) para ceder sus derechos de propiedad o parte de ellos a otro participante en la facturación a cambio de una compensación o gratis, comprendiendo así disposiciones constitucionales acerca de derechos económicos ciudadanos de Rusia, incluido el derecho a utilizar libremente sus capacidades y bienes para actividades empresariales y otras actividades económicas no prohibidas por la ley, el derecho a poseer, utilizar y disponer de sus bienes a su propia discreción y en su propio interés (artículos 34-35 de la Constitución de la Federación Rusa). Derechos de propiedad ahora se han convertido, junto con la propiedad, en un objeto de los derechos civiles y en el sujeto de las transacciones de derecho civil.

Por eso es sumamente importante en la actualidad entender bien y poner en práctica con éxito el mecanismo de cambio de personas en una obligación.

En las páginas de publicaciones nacionales, revistas, monografías1, los problemas de las relaciones de préstamo, los préstamos a ciudadanos y personas jurídicas, la legislación de proyectos de ley, la participación estatal en préstamos y préstamos se plantean cada vez más. Por supuesto, la práctica judicial como acumulador y criterio de la verdad de muchos temas controvertidos también puede brindar una ayuda significativa para resolver estos problemas. Es necesario saber esto para los estudiantes en formación de maestría.

El surgimiento en el ámbito jurídico del país de un gran número de formas organizativas y jurídicas de la actividad empresarial, el posible surgimiento entre estructuras comerciales (no comerciales) y sus fundadores (participantes) de obligaciones para estos últimos de asumir responsabilidad civil por sus acciones (inacción), resultando en pérdidas para la sociedad comercial establecida por ellos, sociedad Anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una cooperativa de producción, una organización sin fines de lucro (institución, etc.), dieron vida en la ciencia moderna y el Código Civil a la necesidad de una solución legal de las cuestiones de responsabilidad corporativa subsidiaria y responsabilidad de los fundadores por el deudas de instituciones, empresas estatales y unitarias.

En virtud de la libertad de los contratos, para asegurar el cumplimiento de un número cada vez mayor de obligaciones civiles, en relación con la ampliación de los poderes (derechos) de propiedad de los ciudadanos y personas jurídicas, estos últimos pueden ser fiadores subsidiarios, y luego -

1 Véase, por ejemplo: Vitryansky V.V. Acuerdo de prestamo: provisiones generales y ciertos tipos contratos M.: Estatuto, 2004. S. 333.

demandados por acciones (inacción) de otras personas sobre la base de acuerdos relevantes (contratos). En los últimos años ha aumentado la proporción de infracciones civiles cometidas por menores de edad, quienes muchas veces no cuentan con bienes propios o ingresos necesarios para compensar las pérdidas. Sus padres (tutores, síndicos) tienen que entrar en el asunto. Por lo tanto, no es casualidad que surjan a la atención de los lectores cuestiones sobre la responsabilidad subsidiaria de las personas físicas y jurídicas.

Yu.N. Andreev, Dr. jurid. Ciencias, profesor, juez federal de la primera clase de calificación del Tribunal Regional de Voronezh;

Dakota del Norte Eriashvili, Ph.D. legal Ciencias, Doctor en Economía Ciencias, Profesor del Departamento de Derecho Civil y Procesos, Universidad de Moscú del Ministerio del Interior de Rusia;

SOBRE EL. Volkova, Ph.D. legal Ciencias, Profesor Asociado, Titular. Departamento de Derecho Civil de la Academia Humanitaria Moderna;

PV Alexy, Ph.D. legal Ciencias, Profesor, Jefe del Departamento de Derecho Civil y Procedimiento, Universidad de Moscú del Ministerio del Interior de Rusia.

Capítulo 1

La prescripción adquisitiva como base para el surgimiento de los derechos de propiedad en la Federación Rusa

1.1. historico y juridico aspecto de la prescripción adquisitiva

Una de las formas originales de adquirir la propiedad es prescripción adquisitiva, es decir. adquisición de derechos de propiedad por limitación de la propiedad (artículo 234 del Código Civil de la Federación Rusa).

La institución de la prescripción adquisitiva es una de las más antiguas en la historia de la legislación. Para que la propiedad de cualquier cosa no permaneciera desconocida por mucho tiempo o para siempre, la prescripción adquisitiva (usucapio) actuaba en el derecho romano como una forma de adquirir la propiedad Quirite por una persona que no es dueña de la cosa en posesión, pero cumple determinadas condiciones previstas por la ley. Las leyes de las 12 tablas establecían un plazo de prescripción de 2 años para los inmuebles y de un año para los demás bienes. El hecho de la posesión durante el plazo señalado era la única condición para que surgiese la propiedad de la cosa. Al mismo tiempo, no se requería probar ni la buena fe de tal posesión, ni la legalidad de su fundación. La prescripción adquisitiva no se aplicaba a las cosas robadas, a las tomadas por la fuerza, a la cosa mancipada de una mujer bajo la tutela de los agnados (si fueron enajenadas sin el consentimiento de los agnados), ya las parcelas con enterramientos1. En el derecho romano, todos los miembros libres de la familia, descendientes por línea masculina de un antepasado, así como los que entraban en la familia como resultado de la adopción o el matrimonio, eran reconocidos como agnados en el derecho romano.

Gradualmente, con el desarrollo del derecho romano, las condiciones para el surgimiento de derechos de propiedad por prescripción adquisitiva se hicieron más complicadas, aparecieron condiciones adicionales para la usucapio. Así, para reconocer la legitimidad de la prescripción adquisitiva se pasó a exigir la legitimidad del título, la continuidad de la posesión y la bona fides (buena fe) del usufructuario. Se consideró que el adquirente del dominio de una cosa era propietario de buena fe, si

1 Ñì.: Pukhan I., Polenak-Akimovskaya I. Derecho romano (libro de texto básico): Per. con burlado. M.: Zertsalo, 1999. S. 154.

establecimiento de la posesión, no se le notificó de las deficiencias del tema y el método de establecimiento de la posesión. Si el usucapeo se percataba de estas deficiencias después de la adquisición de la cosa, se convertía en propietario ilegítimo de la misma. El adquirente de una cosa debía poseerla abierta y públicamente durante el período mencionado y tratarla como propietario. La prescripción no da lugar al establecimiento de la propiedad si, antes de la expiración del plazo, el dueño de la cosa cancela esta prescripción: rompe una rama de un árbol, pisa el suelo, visita la casa, etc. Presentación reclamo de reivindicación no era base para la cancelación de la prescripción, que sólo se realizaba mediante sentencia judicial. Las personas que cumplieron todas las condiciones para el surgimiento del derecho de propiedad sobre una cosa, durante el período adquisitivo, se convirtieron en propietarios de la propiedad kvirite de la propiedad en cuestión después de la expiración del período requerido y no estaban obligados a probar el derecho de su antecesores en caso de demanda de vindicación1.

Con el tiempo, surgió en el derecho romano la institución de la prescripción de extinción, cuya esencia no era la adquisición de derechos de propiedad como resultado de la posesión a largo plazo de una cosa, sino la devolución del derecho del propietario como resultado de una falta prolongada. para presentar tal demanda. La ley ya no distingue entre los plazos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles, sino que establece plazos de prescripción de 10 y 20 años, según el lugar de residencia (en una o distintas provincias). Durante el período del emperador Justiniano, ambas instituciones se fusionaron: para las cosas muebles, continuó operando el plazo de prescripción de 3 años, y para los bienes inmuebles - por un período de 10 años (para personas que viven en la misma provincia) y 20 años (para personas que residan en diferentes provincias) de las mismas condiciones de posesión permanente: la posesión efectiva de la cosa, la buena fe de tal posesión, la base legal de la posesión, la aptitud de la cosa para participar en la circulación y la ausencia de los casos de embargo (hurto) de la cosa. Bajo el mismo emperador, se introdujo un período de 30 años, después del cual el propietario ya no podía reclamar, y el propietario real tenía derecho a reclamar la cosa a terceros2.

Los países que aceptaron el derecho romano como base de sus ordenamientos jurídicos nacionales (Francia, Alemania, Austria, Suiza, etc.) adoptaron las principales disposiciones del derecho romano sobre prescripción adquisitiva3. Existe este instituto en

1 Pukhan I., Polenak-Akimovskaya M. derecho romano art. 156.

2 Ver más detalles: Karlova N.V., Mikheeva L.Yu. Prescripción adquisitiva y reglas para su aplicación (elaborado para publicación en sistemas ConsultantPlus).

3 Véanse, por ejemplo, los párrafos 937-945 Código Civil Alemán; artículo 728 del Código Civil Suizo; los párrafos 1432, 1451 del Código Civil de Austria; Arte. 2229, 2262-2265 del Código Civil francés.

códigos civiles de varios estados de EE. UU. (por ejemplo, en el párrafo 1007 del Código Civil de California). Según la legislación francesa, la adquisición por prescripción se aplica únicamente a los bienes inmuebles. El plazo de prescripción adquisitiva se fija en 30 años desde el inicio de la propiedad, transcurridos los cuales el propietario, aunque sea de mala fe, no está obligado a indicar las causales de adquisición del inmueble y pasa a ser propietario. En el caso de posesión de buena fe basada en un acto jurídico de transmisión de dominio, existen plazos reducidos de prescripción adquisitiva - 10 y 20 años, según el lugar de residencia del titular real en relación con el objeto de la demanda ( en el mismo condado o en diferentes condados). Se presume la buena fe del propietario, debiendo el que se refiere a la mala fe probar la mala fe del usucapión. A los bienes muebles, la prescripción adquisitiva sólo se aplica cuando una persona es dueña de buena fe de la cosa adquirida de una persona no autorizada para enajenarla, es decir, cuando la cosa fue robada al dueño o perdida por él. El propietario de buena fe de una cosa se convierte en su propietario después de la expiración del plazo de 3 años concedido al propietario para presentar una demanda de restitución de la cosa1.

 Alemania y Suiza bienes muebles sirve como único objeto de los derechos de propiedad adquiridos por prescripción posesoria, cuyo plazo es de 10 años, transcurridos los cuales se reconoce como propietario al dueño de buena fe. Se reconocen como usucapientes conscientes a las personas que no permitieron la culpa grave y se consideraron propietarios durante la prescripción. Se excluye la adquisición por prescripción de la propiedad de bienes inmuebles debido al sistema catastral existente en estos países 2 .

 En Inglaterra, la adquisición del derecho de propiedad por prescripción adquisitiva se aplica únicamente a los bienes inmuebles sujetos a la condición 12 años de posesión de buena fe de este inmueble3.

 En el derecho prerrevolucionario ruso, las normas sobre prescripción adquisitiva aparecieron a mediados del siglo XV. en la carta judicial de Pskov. Según este acto normativo, la prescripción sólo se aplica a cosas inamovibles(a terrenos) por un período de 4-5 años, mientras que al menos cuatro vecinos tenían que confirmar

decir que “el dueño es limpio, guarda y es dueño de esa tierra o

1 Ñì.: Civil y ley comercial estados capitalistas. 3ra ed. / Rdo. edición EA Vasiliev. M., 1993. S. 223.

2 Tiempo æå. C. 224.

3 Tiempo æå.

leche”, y nadie presentó una demanda contra el propietario, y si lo hizo, no prosperó. En el Sudebnik de 1497, el plazo de prescripción para las disputas territoriales era de tres años, y para las tierras del Gran Duque, de seis años1. En el código de leyes Imperio ruso había Descripción detallada condiciones de prescripción adquisitiva, según las cuales “la posesión indiscutible, tranquila e ininterrumpida de una cosa en forma de dominio durante diez años se convierte en derecho de dominio”2.

Problemas reales ley civil

Revisión de los materiales de la conferencia científico-práctica internacional "Problemas actuales de mejorar legislación rusa y aplicación de la ley” (Ufa, 24 de abril de 2009)

El 24 de abril de 2009, el Instituto de Derecho de la Academia de VEGU organizó una conferencia científica y práctica internacional (por correspondencia) "Problemas reales para mejorar la legislación rusa y la aplicación de la ley".

En el marco de las direcciones principales de la conferencia, funcionó la sección de derecho civil, que atrajo la atención de especialistas y científicos experimentados en el campo de la regulación del derecho civil de las instituciones de derecho civil, y jóvenes investigadores de problemas en el campo del derecho civil. . Los materiales para la conferencia fueron presentados por instituciones prácticas y de investigación en Moscú, Orel, Ekaterimburgo, Saratov, Cheboksary, Barnaul, Kirov, Ufa, Rostov, Novgorod, Anapa, Yaroslavl, Chelyabinsk y muchos otros.

Los artículos presentados a la sección de derecho civil consideraron varios enfoques de las instituciones estudiadas en el marco del derecho civil. El comité organizador observa que los materiales contienen enfoques tanto tradicionales como no tradicionales de los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos de los temas en consideración. La pertinencia del material presentado, su carácter científico, la novedad, el significado teórico y práctico de la investigación no suscitaron dudas.

El artículo de la Dra. ciencias juridicas, Profesor de la Universidad Ruso-Tayika (Eslava) Sh.M.Ismailov " Regulacion legal actividades de las granjas Dekhkan (granja) en la República de Tayikistán”. Las cuestiones de la actividad empresarial basada en granjas dekhkan (granja) atraen invariablemente la atención de los legisladores, ya que el desarrollo del sector agrario de la economía es una de las áreas prioritarias de transformación económica en Tayikistán, donde vive más del 70% de la población. zonas rurales. En Tayikistán, en el proceso de llevar a cabo reformas agrarias, el plato principal fue formar granjas dekhkan (granjas). Sin embargo, la agricultura dekhkan como forma de emprendimiento agrícola aún no se ha convertido en una alternativa a la producción colectiva y no ha demostrado su eficacia. Con el advenimiento de las granjas dekhkan, las esperanzas del estado para la formación de una capa cualitativamente nueva de productores rurales, la resolución exitosa del problema alimentario y la creación de una base económica para fortalecer seguridad alimentaria país.

El artículo del Doctor en Derecho, Doctor en Ciencias Históricas, Profesor, Jefe del Departamento de Derecho Laboral y Financiero de la Universidad Estatal de Yaroslavl A.M. Lushnikov "Protección de datos personales de un empleado: un análisis legal comparativo" también es significativo. El autor señala que el instituto para la protección de datos personales de un empleado es una innovación en el Código Laboral de la Federación Rusa (2001). Fue formulado en gran medida a partir de la ley occidental. I. Ya. Kiselev fue el primer científico ruso en notar la importancia de esta institución, quien escribió que debido a la estrecha atención a los derechos humanos y las libertades en Occidente, el problema de la ley laboral incluye el tema de proteger a los trabajadores de los abusos por parte de los estado, corporaciones e individuos en relación con la recopilación, almacenamiento, procesamiento y uso de información sobre los empleados. Se llamó la atención sobre los actos del Consejo de Europa (Convenios y Recomendaciones) sobre la protección de datos de información en las relaciones laborales. Otra razón que condujo a la aparición en el Código Laboral de la Federación Rusa del Capítulo 14 "Protección de datos personales de un empleado" fue un cambio en el enfoque estratégico de los derechos humanos a nivel de la Constitución de la Federación Rusa, que proclamó los derechos humanos y las libertades como valor supremo, y el reconocimiento, observancia y protección de los derechos humanos y civiles es una obligación estatal (art. 2). De acuerdo con la Constitución de la Federación Rusa, todos tienen derecho a la privacidad, los secretos personales y familiares, la protección de su honor y buen nombre. No se permite la recopilación, el almacenamiento, el uso y la difusión de información sobre la vida privada de una persona sin su consentimiento (artículo 23). Obviamente, la protección legal de los datos personales se refiere no solo a la legislación laboral, sino que el Código Laboral de la Federación Rusa se convirtió en el primer acto codificado que tiene un capítulo especial correspondiente en su estructura. Esto fue facilitado por el hecho de que desde mediados de los 90. siglo 20 comenzó a tomar forma industria compleja legislación " ley de información”, una de las direcciones principales de las cuales fue la protección de los secretos personales.

Continuando con el tema de los temas de actualidad del derecho laboral, pasamos al artículo del Doctor en Derecho, Profesor del Departamento de Derecho Laboral y Financiero de la Universidad Estatal de Yaroslavl M.V. Lushnikova "Sobre el tema del proceso laboral y la justicia laboral".

El concepto de un proceso laboral amplio fue revivido por V. N. Skobelkin y sus estudiantes, quienes creen que ha llegado el momento de comenzar a formar una nueva rama que se destaque del sistema de derecho laboral: el derecho procesal laboral. A su vez, el derecho procesal laboral se entiende como “un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones procesales y procesales en el ámbito del trabajo no autónomo en todos los niveles reconocidos por el Estado”. Se intenta justificar el objeto de la nueva industria, su método, principios, fuentes, relaciones jurídicas procesales y procesales, etc. En la estructura de la industria, formas procesales de la colaboración social, procedimientos normativos locales, procedimientos relacionados con la realización del derecho al trabajo, contrato de empleo, con remuneración, uso del tiempo de trabajo y tiempo de descanso, participación de los empleados en medidas disciplinarias y responsabilidad, la consideración de los derechos individuales y colectivos conflictos laborales. De hecho, se reproduce el contenido de la estructura tradicional de la rama del derecho del trabajo, pero con énfasis en las normas procesales para la implementación por parte de los sujetos de sus derechos y obligaciones laborales. No podía ser de otro modo, ya que la forma de vida de la ley no puede ser arrancada de su contenido. Los autores de este concepto formularon la idea de que todas las normas tanto de carácter procesal como procesal debían trasladarse al Código Procesal del Trabajo.

Llamó mucho la atención el artículo del Doctor en Derecho, Profesor, Jefe del Sector de Derecho Civil y procedimiento Civil Instituto de Filosofía y Derecho de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias A.V. Tsikhotsky "Poder judicial en las condiciones de formación de un estado de derecho".

Un análisis funcional del poder judicial anima a estudiarlo propósito social. ¿Qué significa juzgar? ¿Significa permitir el proceso? No, no necesariamente, porque juzgar es afirmar la existencia de un determinado estatus legal. La función del poder judicial se caracteriza por el hecho de que el poder mismo (el estado/tribunal) está obligado por la afirmación de un derecho subjetivo. Determinada la vulneración del derecho, el poder judicial está obligado a tomarlo bajo tutela. El sistema judicial con todos sus elementos no es sólo un medio de administrar justicia. Es, además, un medio para asegurar el dominio el poder del Estado mantenimiento de una determinada forma de gobierno. Este papel social se deriva tanto de la esencia de la justicia como del texto de la Constitución de la Federación Rusa.

Si la independencia del poder judicial es una propiedad de su funcionamiento, entonces ésta puede manifestarse de dos formas: en primer lugar, en las relaciones con otras ramas del poder (manifestación externa de la independencia), y en segundo lugar, entre los elementos del sistema judicial (manifestación interna de la independencia). independencia). El primer tipo de independencia del poder judicial presupone la existencia de una serie de reglas fijadas por la ley, según las cuales: a) todas las controversias sobre la ley son competencia del poder judicial, es decir, se excluye la jurisdicción alternativa de controversias; b) no se pueden establecer tribunales exclusivos que compitan con los tribunales previstos por la Constitución de la Federación Rusa; c) ningún estado u otra autoridad política tiene derecho a interferir en el litigio; d) ningún sujeto de derecho puede ser privado del derecho apelar ante el tribunal en todos los casos en que considere que su derecho ha sido violado de alguna manera. Las excepciones a esta regla están estipuladas por la ley, no deben afectar los derechos de los ciudadanos.

No menos relevante es el artículo de un estudiante de doctorado, solicitante de la Academia Estatal de Derecho de Moscú M.S. siglos XX. Según el autor, el tema de las relaciones de arrendamiento que surgieron en relación con la exploración y producción de fuentes de petróleo en esta región a finales del siglo XVIII y principios del XX sigue siendo de interés científico.

En el artículo, el autor llega a la conclusión de que la falta de un único acto normativo, reglamentando el procedimiento de aprovechamiento del subsuelo para la extracción de petróleo y otros minerales en las zonas de residencia tradicional de los serranos, tuvo sus propias consecuencias negativas. En la región industrial petrolera de Grozny, en particular, los empresarios lograron eludir las reglas establecidas a nivel local con impunidad, extraer petróleo incluso antes de recibir el permiso oficial y, de la manera más bárbara, apoderarse de áreas petrolíferas, incluidas las de propiedad estatal. se dedican al fraude y la especulación.

Un enfoque original para el estudio de los problemas relacionados con la liquidación de personas jurídicas se refleja en el artículo de A.N. responsabilidad administrativa y medidas para proteger los derechos vulnerados. El autor señala que una de las consecuencias naturales de la crisis económica mundial que se desarrolla hoy en nuestro país es una importante disminución de la actividad de las entidades económicas, que en muchas ocasiones conduce a su liquidación. Además, los iniciadores de la liquidación de personas jurídicas no suelen ser los propios propietarios de la empresa, sino los autorizados cuerpos gubernamentales los cuales, estando en guardia de los intereses estatales y públicos, protegen la economía de nuestro país de empresas "forasteras" que no han hecho frente a las realidades económicas existentes. En este sentido, parece relevante la comprensión teórica de este tipo de actividades de los órganos del Estado, que hoy en día ha recibido tan amplia uso práctico.

El autor del artículo llega a la conclusión de que la liquidación forzosa de personas jurídicas sobre las reclamaciones de los organismos estatales, según los motivos, es una medida de responsabilidad legal o una medida de protección. Actuando como medida de responsabilidad legal, la liquidación de las personas jurídicas por las causales previstas en el párrafo 2 del artículo 61 del Código Civil Federación Rusa, pertenece al tipo de derecho público y es una sanción administrativo-legal. En este sentido, parece necesario realizar los cambios oportunos en cuanto al traslado de estas causales de liquidación de personas jurídicas de civiles a ley administrativa manteniendo en el primero sólo una norma de referencia. La liquidación de organizaciones en relación con su insolvencia (quiebra) no tiene signos de responsabilidad legal, pero es una medida de protección utilizada para restaurar la ley y el orden violados.

Un artículo igualmente interesante fue presentado por A.A. papeles valiosos bajo la legislación de los países de la CEI: un análisis jurídico comparado”. El autor señala que siguen sin resolverse muchas cuestiones relacionadas con la determinación del lugar de los valores en el sistema de objetos de derecho civil. En algunos casos, la legislación llama valores a algunos documentos, pero de hecho los priva de la propiedad de la fe pública. Por ejemplo, los valores derivados se definen en legislación nacional utilizando los términos "contrato", "acuerdo", "acuerdo", "trato" (cláusulas 6, 11 del "Reglamento sobre valores derivados" de Bielorrusia, parte 1 del artículo 21 de la Ley de Armenia "Sobre la circulación de valores" ).

Llamando a los valores derivados "transacciones", "contratos", "acuerdos", la legislación en realidad los priva de la propiedad de confiabilidad pública. La privación de esta propiedad, con base en los requisitos del art. 190 y el apartado 2 del art. 193 del Código Civil Modelo y los artículos pertinentes de los códigos civiles nacionales, elimina las opciones y los futuros de los valores. Con base en el estudio, el autor formula las siguientes conclusiones: 1) la propiedad de confiabilidad pública es un rasgo que caracteriza a una seguridad en la legislación nacional de la mayoría de los países antigua URSS si han elegido el Código Civil Modelo como base para el desarrollo de Códigos Civiles nacionales o no; 2) los valores derivados bajo la legislación vigente de los países de la CEI no tienen confiabilidad pública. La ausencia de esta característica no permite que estos documentos sean considerados valores en el sentido del Capítulo 9 del Código Civil Modelo y los capítulos correspondientes de los códigos civiles nacionales. En nuestra opinión, estos documentos son tipos especiales de contratos utilizados en actividades de intercambio (contrato de compraventa, intercambio, etc.). Parece que la regulación de estas relaciones debe realizarse en el marco del derecho de las obligaciones.

En la sección de derecho civil se presentó el artículo del estudiante de la Academia de Derecho del Estado de los Urales N.A. Bondarchuk "Problemas de regulación legal del estado de las empresas transnacionales". Los problemas asociados con las empresas transnacionales, en las condiciones modernas, actúan como una especie de prueba de la eficacia de varios medios legales regular los problemas del estatuto de las organizaciones comerciales que operan fuera del Estado-nación, destacando los principales temas en toda su versatilidad y relieve. Las cuestiones de la condición de derecho privado de las empresas transnacionales no están incluidas en la regulación del sistema de derecho internacional público. Esta es la esfera del derecho privado, y el uso de instrumentos jurídicos ajenos a él entraña inevitablemente problemas teóricos y prácticos intratables.

En última instancia, resulta que la legislación nacional de los estados individuales no puede proporcionar una regulación legal completa del estatus de las ETN. La legislación del estado se aplica solo a la parte de la TNC que se encuentra en su territorio, y resulta que las corporaciones multinacionales tendrán que usar una ley aplicable completamente diferente en relación con cada una de sus "subsidiarias". Además, la falta de un criterio generalmente aceptado para determinar la nacionalidad de las ETN genera conflictos entre las normas jurídicas nacionales de diferentes países.

Por lo tanto, podemos concluir que la legislación nacional de los estados individuales no puede proporcionar una regulación legal efectiva del estatus de derecho privado de las ETN. También cabe señalar que es prometedor utilizar la unificación legal internacional de normas en conjunto con las normas de derecho nacional que rigen la creación y las actividades de las ETN.

Se presentó en la sección de derecho civil un artículo del jefe del sector de problemas sectoriales politica juridica Rama de Saratov del Instituto de Estado y Derecho academia rusa Ciencias, Candidato a Ciencias Jurídicas, Profesor Asociado E.V. Vavilina “El concepto y contenido de la relación jurídica”. En el artículo, el autor señala que para una caracterización más completa y precisa de los conceptos de "ejercicio de un derecho subjetivo" y "cumplimiento de un deber subjetivo", parece necesario correlacionar estos términos con el fenómeno jurídico que los une, que está en la misma categoría que ellos, a saber, con el concepto de "relación jurídica". Una relación jurídica en el sentido jurídico es una forma, es decir, la estructura jurídica dentro de la cual se ejercen los derechos subjetivos y se realizan los deberes subjetivos. Así, una relación jurídica no es sólo “interacción jurídica de sus participantes”, “una medida de su interacción”, “su conectividad”, “conexión jurídica”, “conexión social”, “conexión sistémica de los sujetos en ella”. Por supuesto, estas características son correctas, pero algo abstractas.

En conclusión, el autor llega a la conclusión de que una relación jurídica es una relación social regulada por la ley, dentro de la cual se ejerce un derecho subjetivo y se cumple un deber subjetivo que le corresponde mutuamente. La composición de la relación jurídica incluye los siguientes elementos: a) sujetos; b) objeto; c) ejercicio (realización) del derecho civil subjetivo; d) ejecución de subjetivos deber cívico. Si el contenido material de las relaciones jurídicas está formado por relaciones sociales, entonces su contenido legal, al parecer, son derechos subjetivos y obligaciones subjetivas en su implementación directa (implementación y ejecución directa).

Los problemas de la actividad de recolección en la Rusia moderna continúan siendo el foco de atención de los jóvenes científicos. Por lo tanto, el artículo de E.A. Galkina, solicitante del Departamento de Estado y Disciplinas Legales del Instituto Cooperativo Cheboksary de la Universidad Rusa de Cooperación, "Problemas de regulación legal de las actividades de recolección en la Federación Rusa" tiene un contenido científicamente significativo pronunciado.

Según la definición aceptada, la cobranza es una cobranza continua, múltiple de un mismo tipo de deuda utilizando procedimientos unificados. Las agencias de cobranza operan en todos los países desarrollados y representan un mecanismo que permite no solo trabajar de manera efectiva con las cuentas por cobrar, sino también minimizar el costo de la cobranza de deudas.

El enfoque recaudatorio del cobro de deudas debe distinguirse del legal, en el cual cada caso de su ocurrencia es abordado principalmente de manera individual y considerado desde el punto de vista de las oportunidades que la legislación vigente brinda para el cobro. La labor de las agencias de cobranza no se limita al uso de los medios legales propios ( órdenes judiciales, afirmar, procedimientos de ejecución) y cubre formas psicológicas de influir, en primer lugar, en etapa previa al juicio. Además, el enfoque de cobranza implica una mayor estandarización de las actividades, lo que hace que no sea obligatoria la presencia de conocimientos jurídicos especiales entre los empleados.

El autor aboga por la adopción de una ley separada sobre actividades de cobranza para hacer una contribución significativa a su desarrollo, determinar sus límites legales y mejorar el profesionalismo de las agencias de cobranza que operan en el mercado de servicios relevante. Además, para resolver el problema de la falta de oportunidades para que las organizaciones atribuyan los costos de los servicios de la agencia de cobro a los costos y optimicen los impuestos, se propone modificar el Código Fiscal de la Federación Rusa.

La sección de derecho civil recibió un artículo del Candidato a Derecho, Profesor Titular del Departamento de Derecho de la Universidad Estatal de Altai VG Glebov y Candidato a Derecho, Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Estatal de Altai Yu.A. Mikhailenko “Sobre el Peculiaridades de la Responsabilidad Laboral y Jurídica del Jefe de una Organización”. Los autores señalan que el estatus legal del jefe de la organización es complejo y contradictorio desde el punto de vista de la regulación regulatoria. La tarea de determinar la afiliación sectorial de sus relaciones laborales, que a primera vista puede parecer privada, pasa al nivel, de hecho, de los criterios de distinción laboral y relaciones civiles en general y en general y la delimitación de los sujetos de las industrias. La peculiaridad de la posición de la cabeza está relacionada, en primer lugar, con el hecho de que, siendo el cuerpo de una persona jurídica, entra en relaciones de diversa naturaleza con otros sujetos de derecho. Al mismo tiempo, el administrador mismo no se convierte en sujeto de estas relaciones, ya que por sus acciones adquiere directamente derechos para la persona jurídica de la que es un órgano. El jefe de una organización comercial tiene poderes significativos en el campo de la administración de la propiedad de la organización, lo que abre amplias oportunidades para el abuso. La peculiaridad de la responsabilidad del jefe es que es posible recuperar no solo el daño real, sino también la pérdida de ganancias.

En el artículo del profesor titular del Departamento de Disciplinas de Derecho Civil de la Rama Kirov del Instituto Humanitario y Económico de Moscú I.N. institución jurídica, en cuyo marco se lleva a cabo la tutela de los derechos y las consecuencias previstas por la sanción son desfavorables para el infractor. La interpretación de la responsabilidad como cumplimiento bajo coacción en el mismo ámbito del deber, no realizado voluntariamente, conduce a la impunidad en los delitos de familia. V este caso sólo podemos hablar de la protección de los derechos vulnerados. El signo principal de la responsabilidad son las consecuencias adversas para el infractor, que en el derecho de familia pueden expresarse en determinadas privaciones de carácter personal o patrimonial.

El autor apoya el punto de vista según el cual, con el perfeccionamiento de la legislación, las normas pertinentes ley familiar debería dividirse en dos partes independientes, una de las cuales regularía la relación de responsabilidad por conductas culposas e ilícitas, y la otra prevería sanciones para las medidas de protección de los derechos subjetivos de la familia.

Se dedica el artículo del asesor legal de Elektromontazh-Line LLC, solicitante del departamento de derecho civil y proceso de la Academia de Relaciones Laborales y Sociales LL Gusev "Direcciones de la política de vivienda en la formación y desarrollo del sistema de préstamos hipotecarios para viviendas". a un tema bastante relevante.

En el artículo, el autor señala que, a pesar de los resultados alcanzados, el problema de dotar de vivienda a la población siguió agravándose y la actividad inversora siguió cayendo. En el curso de la implementación práctica del programa "Vivienda", se reveló la necesidad de nuevos enfoques para una serie de problemas de reforma de la vivienda. Se hizo evidente que era necesario encontrar nuevas fuentes extrapresupuestarias altamente efectivas para financiar la construcción de viviendas, en particular, para reactivar el sistema de préstamos hipotecarios para la construcción, que ha demostrado su eficacia durante mucho tiempo, incluso en la Rusia prerrevolucionaria. Una característica importante de la organización del sistema HML en Rusia es la adopción de un modelo HML de dos niveles como modelo federal de dos niveles. AHML tiene encomendada la elaboración e implementación de decisiones estratégicas en materia de crédito hipotecario. El 100% de las acciones de AHML pertenecen al estado.

El artículo del competidor de la Academia Bashkir despertó cierto interés en la sección de derecho civil. servicio público y gestión bajo el presidente de la República de Bashkortostán E.V. Damineva " Asuntos legales inversión en la economía de las entidades constitutivas de la Federación Rusa”. En particular, el autor señala que hoy podemos ver una doble imagen de la actividad inversora. Por un lado, gran cantidad los recursos de inversión se invierten en sectores improductivos y transacciones riesgosas en el mercado de valores y se deprecian durante crisis financieras cada vez más frecuentes, por otro lado, la mayoría de los objetos de inversión potencialmente rentables sienten falta de inversión. Básicamente, el artículo se centra en la política de inversión seguida en la República de Bashkortostán.

E.A. Danilina, candidata a abogada, abogada de patentes de la Federación Rusa, presentó una investigación bastante actualizada “Posibilidades de protección legal de los conocimientos tradicionales en el marco de la ley de propiedad industrial”.

En el campo del derecho de patentes, cuando se trata de obtener protección legal, el solicitante se enfrenta a una evaluación muy estricta de la aplicabilidad industrial de una invención o modelo de utilidad, que es difícil de probar para los objetos tradicionales. Una gran pregunta surge con el análisis del estado de la técnica. También es difícil determinar en algunos casos en relación con objetos tradicionales incluidos en el estado de la técnica según solicitudes de invención o modelo de utilidad la medida en que estos conocimientos tradicionales están delimitados de los conocimientos y habilidades comúnmente conocidos. Recientemente, ha habido una tendencia a patentar las innovaciones tradicionales. Como se supo a partir de la publicación de la revista "Newsweek", en India, se está trabajando para formar una Biblioteca Digital de Conocimiento Tradicional, cuyos fondos incluirán descripciones de las prácticas espirituales del yoga. La biblioteca ha registrado hasta ahora 600 posturas de yoga, y se está trabajando en escanear los textos antiguos del Mahabharata y el Bhagavad Gita y una selección de ejercicios de yoga de tratados. El propósito del trabajo en curso es asegurar los derechos a los conocimientos tradicionales.

La forma más exitosa de proteger los nombres de áreas geográficas de las que se originan objetos de conocimiento tradicional puede reconocerse como la obtención de protección legal para la denominación de origen de un producto. El actual nivel de desarrollo de la ley de propiedad industrial permite asignar la denominación de origen de las mercancías a sus productores, pero para los productos tradicionales estos procesos tienen sus propias características.

Otra característica del tema en consideración es la variabilidad en el tiempo de los objetos de conocimiento tradicional. Además, la opinión ordinaria ofrece como axioma la tesis sobre la inmutabilidad de las características de un objeto tradicional, mientras que un objeto tradicional se desarrolla, cambia constantemente y funciona normalmente solo en el proceso de desarrollo natural y cambios en sus propiedades. En un tema de estudio tan ambiguo como el conocimiento tradicional, es difícil sacar conclusiones inequívocas, ya que incluso a nivel internacional estos temas aún no han sido resueltos. Sin embargo, es importante plantear problemas, y su análisis puede ayudar a seguir avanzando hacia la plena protección legal de los conocimientos tradicionales, quizás no en el marco de sistema de patentes, y en la aplicación de otros tipos de derechos o derechos de carácter especial.

El problema de la tierra en Rusia aún no está resuelto y requiere una cantidad significativa de investigación, tiempo y esfuerzo. Desde esta posición, el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor titular del departamento de derecho civil de la Universidad Estatal de Economía de Rostov "RINH" T.V. Epifanova y estudiante de quinto año. Facultad de Derecho RGEU E.V. Zhurbina "Reemisión y registro de los derechos de los ciudadanos a parcela que surgió antes de la entrada en vigor del Código de Tierras de la Federación Rusa” no solo es relevante, sino también demandado en la práctica de las actividades de las autoridades estatales y gobiernos locales, personas físicas y jurídicas, abogados, incluso en las actividades de la comunidad científica que se ocupa de los problemas tierra y regulación legal.

Hasta el 1 de marzo de 2009, la Federación servicio de registro. El 25 de diciembre de 2008, el Presidente de la Federación Rusa firmó un Decreto destinado a crear un registro unificado de bienes inmuebles, que incluye una descripción tanto de los bienes inmuebles como de los derechos sobre los mismos. Para optimizar este proceso, se creó el Servicio Federal registro estatal, catastro y cartografía, que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Desde el 1 de marzo de 2009, un nuevo departamento, el Servicio Federal de Registro, Catastro y Cartografía, se ocupa de todos los temas de registro de derechos y contabilidad de bienes inmuebles. La tarea clave del servicio es garantizar la estabilidad y el funcionamiento sostenible de los sistemas de registro estatal de derechos a bienes raíces, registro catastral estatal de objetos inmobiliarios y cartografía a través de transformaciones escalonadas de estos sistemas. A partir de la fecha de entrada en vigor del Código de Tierras, no se proporcionan terrenos a los ciudadanos para uso permanente (ilimitado) y posesión heredable de por vida. Estos derechos sobre la tierra, que no están previstos en el Código de Tierras de la Federación Rusa, están sujetos a reinscripción para la propiedad o el arrendamiento. La necesidad de reinscripción se explica por el hecho de que los terrenos proporcionados a los ciudadanos para uso permanente (perpetuo) o posesión hereditaria de por vida son de propiedad estatal o municipal. El propietario de un terreno con derecho de uso permanente (perpetuo) o posesión heredable de por vida, es decir, que no es propietario de dicho terreno, no tiene derecho a disponer de este terreno.

En la actualidad se puede inscribir el derecho de uso permanente (perpetuo) de un terreno: el que surge de personas naturales y jurídicas de acuerdo con la legislación civil y territorial vigente antes del 30 de octubre de 2001; adquirido por entidades legales reorganizadas: sucesores legales de organizaciones que tenían este derecho antes del 30 de octubre de 2001 (antes de que entrara en vigor el Código de Tierras de la Federación Rusa); proporcionado a las instituciones estatales y municipales, incluidas las autoridades estatales y los gobiernos autónomos locales, las empresas estatales federales.

En el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado, jefe del laboratorio de investigación del Instituto de Investigación de Derecho Financiero de la Administración Tributaria Estatal de Ucrania, IE Krinitsky, se observa un enfoque científico especial de los problemas del derecho fiscal de Ucrania. derecho procesal: concepto y tipos”.

Explorando la cuestión del estado actual y las perspectivas de desarrollo de los principios del derecho procesal tributario, el autor llama la atención sobre dos aspectos de este problema: los principios del derecho en sentido "amplio" y "restringido". De acuerdo con el concepto de una comprensión “amplia” de los principios del derecho procesal tributario, el sistema de estos principios consta de cuatro niveles y puede construirse de la siguiente manera: a) principios generales del derecho; b) principios generales de procedimiento (intersectoriales); c) los principios financieros (industria), entre ellos, en primer lugar, cabe destacar los principios tributarios (intra-industria); d) principios especiales. El autor llega a la conclusión de que los principios del derecho procesal tributario son, en general, disposiciones legales reglamentarias iniciales vinculantes (caracterizadas por una cierta universalidad y abstracción), sobre las cuales se establece el orden de las actividades procesales (por regla general, no jurisdiccionales) del público competente. autoridades en el campo de los impuestos se construye.

Las cuestiones del derecho a la prestación de atención médica calificada se plantearon en el artículo del Doctor en Ciencias Médicas, Profesor del Departamento de Ciencias Civiles y ley comercial NovGU ellos. Yaroslav el Sabio S.K. Kusherbaev "Rusia necesita una reforma global de la medicina".

En particular, el artículo señala que en relación con la crisis mundial en la economía, la política y la atención médica en Rusia, existe la necesidad de reformar los actos legislativos en el campo de la medicina. Finalmente, ha llegado el momento de decidir qué medicina debe ser: ¿presupuestaria, de pago o de seguro? La medicina económica moderna solo puede proporcionar un determinado conjunto de servicios médicos asociados con restricciones económicas. Bajo la póliza de seguro médico obligatorio (CHI), cae una pequeña cantidad por persona por año. El seguro voluntario de salud (VHI) le permite contar con atención médica oportuna y de alta calidad en cualquier momento del día, pero esta es la suerte de los ricos y adinerados. Es necesario identificar formas de utilizar racionalmente el potencial económico de las tres fuentes de financiamiento. presupuesto de medicina como fuente pública la financiación sigue siendo el garante social de la atención médica de alto nivel para toda la población de Rusia. Socialización absoluta de la medicina y proclamada igualdad de derechos a los servicios médicos, formación de un fondo médico a escala nacional, fondo hospitalario Esta es la consolidación del presupuesto estatal. La nacionalización de la atención de la salud en la corriente social de una aspiración nacional genérica impone la máxima responsabilidad al Estado.

El artículo del estudiante de posgrado del Departamento de Derecho Civil de la Institución Educativa Estatal de Educación Profesional Superior de la Academia Estatal de Derecho de Saratov A.S. Lazareva "La naturaleza jurídica de la invalidez de la transacción" también parece significativo. El autor señala que la cuestión de la esencia de una transacción inválida sigue siendo muy relevante, aunque solo sea porque no se ha encontrado una respuesta inequívoca. Su correcta solución tendría un impacto positivo en el curso de un mayor desarrollo de la doctrina de un negocio jurídico, permitiría una nueva mirada a muchos aspectos de este problema, un enfoque adecuado para evaluar aquellos consecuencias legales que la ley establezca en relación con la transacción inválida proporcionando, para proporcionar el mecanismo más conveniente y eficaz para la aplicación de estas consecuencias. Resolver la cuestión de la esencia de una transacción inválida significa responder a la cuestión de qué lugar ocupa en el sistema hechos legales.

También se presentó un artículo interesante e informativo del Doctorado en Derecho, Profesor Asociado, Jefe del Departamento de Derecho Civil y Procesos de la Academia Humanitaria Económica y Legal del Este FF Litvinovich "Continuidad en el sistema de la categoría de derecho privado". en la sección de derecho civil.

La continuidad en el derecho privado significa tal relación entre el presente y el pasado, que se realiza no en un solo acto de negación y retirada, sino en una cadena de múltiples actos de negación y retirada, y la continuidad se lleva a cabo tanto como un aumento positivo a través de la preservación, y como un incremento negativo a través de la pérdida (negación). sucesión, hablando elemento esencial mecanismo de las situaciones transitorias en el desarrollo del derecho privado, expresa en este mecanismo el momento que determina la integridad del ordenamiento jurídico en desarrollo no sólo por la unidad genética, sino también por la unidad de los vínculos de convivencia, que se refleja en los conceptos de “herencia”, “préstamo”, “recepción de derecho”, expresando el proceso de continuidad en el derecho desde diferentes ángulos. La esencia de la continuidad en el derecho privado se manifiesta en el desarrollo de la vieja cualidad en la nueva, del pasado en el presente, pero en interés del futuro, por lo que no toda conservación significa continuidad, sino sólo la que se desarrolla en el nuevo. La preservación en general contiene sólo la posibilidad potencial de continuidad en el derecho, que se convierte en realidad (es decir, se convierte en continuidad real) sólo si la base del derecho que se ha desarrollado en el pasado prevalece en las nuevas condiciones históricas en la lucha contra las tendencias opuestas (su no se descarta la victoria, lo que provoca un quiebre en cierta continuidad). Además, esta base del derecho, adaptándose a las condiciones modificadas, cambia y se enriquece a sí misma.

El problema de la regulación legal del desarrollo de las personas jurídicas se abordó en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado del departamento de disciplinas de derecho civil y derecho laboral de la Institución Educativa Estatal de Educación Profesional Superior "Universidad Estatal de Surgut de Khanty-Mansiysk región Autónoma– Ugra” por N.I. Charkovskaya “Algunas cuestiones del proyecto de concepto para el desarrollo de legislación sobre personas jurídicas”. En particular, el autor señaló que el proyecto de Concepto para el Desarrollo de la Legislación sobre Personas Jurídicas fue publicado en el portal de derecho privado. Este documento es parte del Concepto para el Desarrollo de la Legislación Civil de la Federación Rusa, preparado por centro de Investigación derecho privado bajo el Presidente de la Federación Rusa en cumplimiento de las disposiciones del Decreto del Presidente de la Federación Rusa de fecha 18 de julio de 2008 No. 1108 "Sobre la mejora del Código Civil de la Federación Rusa". La necesidad de un cambio integral en la legislación que rige a las personas jurídicas está muy retrasada, ya que los cambios individuales y puntuales en el campo de la legislación sobre personas jurídicas no conducen a un resultado cualitativo. El proyecto de Concepto de Personas Jurídicas contiene muchas propuestas interesantes. Al mismo tiempo, algunos temas requieren un estudio adicional más completo. Al mismo tiempo, se debe “no caer” en el endeudamiento total. experiencia extranjera, tener en cuenta su propia experiencia, sacar conclusiones de ella, y tampoco aceptar decisiones apresuradas corriendo de un extremo a otro.

Ciertos aspectos del derecho comercial fueron considerados en el artículo de N.Yu.Chernus, Candidato a Derecho, Investigador Principal en el Instituto de Filosofía y Derecho de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias, “La Importancia de la Constitución de la Federación Rusa Federación para Garantizar la Libertad de Emprendimiento”. Los procesos negativos de la crisis financiera que envolvió a las principales potencias mundiales, en la que actualmente también se encuentra el Estado ruso, llevaron a graves consecuencias, la incapacidad de ejercer de manera óptima el derecho a la actividad empresarial. En este sentido, el problema de garantizar la libertad de actividad empresarial en una crisis, que está en consonancia con ciencia jurídica pueden ser revelados a través de una construcción legal como " garantia juridica". La libertad de actividad empresarial es un principio de derecho constitucional. Sin embargo, el sustento constitucional y legal de la actividad empresarial no se limita a esto, ya que la disposición sobre la libertad empresarial tiene por objeto organizar marco normativo para las ramas del derecho público y privado que regulan la actividad empresarial. La legislación así organizada es compleja, lo que permite la interacción del derecho público y privado. En este sentido, dadas las necesidades reales de una economía de mercado moderna, podemos hablar de la formación del derecho empresarial como rama independiente del derecho.

De particular interés fue el artículo del asistente del Departamento de Economía y Gestión de la Rama Anapa de la Universidad Estatal de Humanidades de Moscú. M.A. Sholokhova Yu.N. Lukyanova "Política en el campo de la propiedad intelectual", presentado en la sección de derecho civil. En particular, el autor señala que la política en el campo de la propiedad intelectual en la Federación de Rusia ha llegado hace mucho tiempo a la etapa en que se requiere una regulación legislativa clara, que contenga el enfoque más completo y detallado para cada tipo de "producto" del trabajo intelectual. . Si antes la ley de la Federación Rusa de 1993 "Sobre derechos de autor y derechos conexos" todavía brindaba protección de derechos de autor, hoy ya ha perdido su relevancia, y el 1 de enero de 2008, entró en vigor la parte 4 del "Código Civil" de la Federación de Rusia, dedicada a la protección de los derechos de propiedad intelectual. . La adopción de la nueva ley está relacionada con muchos momentos. El vínculo dominante entre ellos es, en primer lugar, el hecho de que desde principios de la década de 1990. La legislación rusa en el campo de la propiedad intelectual resultó estar dispersa en varias leyes no relacionadas y descoordinadas.

La legislación de propiedad intelectual es todavía muy joven y “cobrará fuerza”. Gradualmente, a través de los esfuerzos conjuntos de las sociedades de patentes y derechos de autor a través de los medios, será posible llegar, llegar a personas talentosas, explicarles que no todo es tan difícil y aterrador, que es real para proteger sus derechos. al trabajo intelectual, que todo ello esté disponible tanto legal como materialmente. Quizás entonces los ciudadanos empiecen a usar estas leyes.

Los problemas de formas alternativas de resolver disputas se plantearon en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, jefe del departamento de disciplinas de derecho civil del Instituto de Negocios y Política NANO VPO SV Nikolyukin “Formas no estatales (alternativas) de resolver disputas ”.

Tradicionalmente, la resolución de los conflictos jurídicos se lleva a cabo con la ayuda de la justicia estatal, ya que generalmente se reconoce que el sistema judicial, al tener como misión asegurar la estabilidad y el progreso sostenible en las modernas relaciones de producción mercantil, es un elemento funcional integral y de suma importancia. del mecanismo económico de cualquier país industrializado del mundo. En el campo de la circulación comercial internacional, no siempre es aconsejable resolver los conflictos emergentes con la ayuda de un tribunal, porque la consideración de una disputa en un tribunal estatal a menudo se asocia con numerosos riesgos y dificultades, a saber: a) desconocimiento de la solicitud obligatoria por un tribunal estatal extranjero orden procesal, lo que en la práctica significa la necesidad de contactar los servicios de un abogado local; b) la obligación de implementar juicio judicial en el idioma del estado de la sede del tribunal, en relación con el cual se hace necesario traducir todos los documentos relacionados con la disputa al idioma que se aplicará; c) la presencia de varias instancias y el formalismo procesal inherente al tribunal estatal, lo que contribuye a la dilación de los procesos y conlleva costos adicionales; d) la falta de competencia necesaria de los jueces, ya que la formación de los jueces de los tribunales estatales está diseñada para aplicar las normas del ordenamiento jurídico nacional, aunque los términos del contrato no siempre están sujetos al derecho sustantivo de este estado; e) trato desigual de las partes en litigio, debido a que los jueces de los tribunales estatales suelen ser más indulgentes con los participantes en el proceso que son súbditos de este estado; mi) oportunidad limitada ejecución de una decisión de un tribunal estatal en el territorio de un estado extranjero debido a la falta de universalidad Tratados Internacionales, permitiendo realizar aplicación decisiones del tribunal estatal de un estado en el territorio de otro estado.

Yu. S. Novikova, Doctora en Derecho, Profesora Asociada del Departamento de Estado y Disciplinas Jurídicas de la Universidad Estatal de los Urales del Sur, presentó el artículo actual “Estatus legal de un miembro de la familia del inquilino y propietario de los locales residenciales ” a la sección de derecho civil. El autor señala que las reformas democráticas en Rusia llevaron a la abolición de muchos estados legales, dando vida a otros nuevos. Al mismo tiempo, algunos estados legales que son “supervivencias” legislación soviética actualmente necesitan una revisión significativa. Por ejemplo, hasta hace poco el art. 53 y 54 del Código de Vivienda de la RSFSR contenía una definición del concepto de estatus legal de un miembro de la familia del arrendatario y estableció que tales son aquellos que conviven con él y disfrutan de todos los derechos en igualdad de condiciones con él y teniendo todas las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de una vivienda, su cónyuge, hijos, padres, demás parientes, dependientes incapacitados y demás personas, si con él tienen un hogar común. En las condiciones modernas, la implementación del estatus legal de un miembro de la familia del inquilino (propietario) de la vivienda se volvió no solo difícil, sino que también infringió en cierto sentido los derechos del inquilino (propietario) de la vivienda. En la práctica, surgieron situaciones en las que la falta de consentimiento del llamado “miembro de la familia del arrendatario” impedía el intercambio de un departamento, su venta, entorpecía los procesos de su privatización, herencia, registro de otras personas en él, etc.

No menos relevante en la sección de derecho civil fue el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado del departamento de derecho constitucional y administrativo de la Universidad Estatal de los Urales del Sur A.Yu. Petrov "Arresto de fondos: la práctica de la interacción entre bancos y alguaciles". Dice el artículo que la eficacia de la actuación del alguacil al ejecutar dinero en cuentas y depósitos en entidades de crédito no siempre es elevada, no sólo por su ausencia real, sino también por la imperfección de la regulación normativa, que no permite de forma clara e inequívoca definir los límites de la relación entre las entidades de crédito y las autoridades servicio federal alguaciles

Debido a la falta de una adecuada regulación legislativa y la práctica judicial de resolver controversias relacionadas con la responsabilidad administrativa de las entidades de crédito por la no ejecución de las órdenes de embargo, se propone aplicar en la práctica un enfoque basado en el carácter específico de la decisión enviada. Si la decisión de embargo se envía a una sucursal u oficina de representación institución de crédito, entonces la ejecución se lleva a cabo solo en cuentas y depósitos abiertos en una sucursal u oficina de representación. Si la decisión se envía a la oficina central de la organización de crédito, la búsqueda e incautación de cuentas y depósitos abiertos en todas las sucursales de la organización de crédito se lleva a cabo dentro del monto del arresto. Al mismo tiempo, la producción y el seguimiento de la ejecución de un arresto acumulativo en todas las divisiones separadas de una entidad de crédito crean riesgos legales restricción irrazonable de los derechos del deudor sobre la cuenta debido a la incautación excesiva de fondos.

Un cierto interés despertó el artículo de un estudiante graduado del Instituto Estatal Ruso de Propiedad Intelectual (Moscú) A.N. Popov “ Régimen jurídico obras científicas bajo la legislación de los países de la antigua URSS. Las obras científicas están protegidas por derechos de autor, mientras que los principales tipos de obras científicas, como libros, monografías, libros de texto, están protegidos en la modalidad de obras literarias, ya que se expresan en forma de texto. Una serie de obras científicas tienen las peculiaridades de su protección legal, esto se aplica principalmente a las obras utilizadas en el proceso educativo. Los trabajos orales como conferencias o seminarios, los trabajos derivados como informes científicos, desarrollos metodológicos o trabajos de laboratorio, en algunos casos con una estructura volumétrica y espacial compleja, también están sujetos a protección legal. No sin razón, en los últimos años ha aparecido un concepto jurídico como el videograma, que expresa de forma objetiva la realización de conferencias o trabajos de laboratorio por parte del autor.

Hay una serie de obras de ciencias de la rama. Estos incluyen, por ejemplo, obras cartográficas o composiciones de ajedrez. La característica principal de las obras científicas es que, a menudo, no es el resultado científico, que es un elemento del contenido de la obra, el que está sujeto a la protección de los derechos de autor, sino la forma en que este resultado es investido por su autor.

Un artículo de un estudiante de posgrado del Instituto Estatal Ruso de Propiedad Intelectual (Moscú) P.A. Popova “ Protección legal trabajos de pintura bajo la legislación de los países de la CEI. Las leyes de derecho de autor de los países de la Comunidad de Estados Independientes se crearon teniendo en cuenta la legislación modelo de la CEI, a saber, la Ley Modelo "sobre derechos de autor y derechos conexos". Sin embargo, las legislaciones nacionales de los países de la Commonwealth tienen sus propias características y, a menudo, las leyes de derecho de autor de estos países no coinciden textual y esencialmente con la ley modelo. En este sentido, el autor hace un análisis legal de las normas de las leyes de los países individuales de los miembros de la CEI.

Alto nivel profesional actitud hacia la ciencia civil se demuestra en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor del departamento de derecho civil y proceso de la Academia de Trabajo y Relaciones Sociales L.B.

El investigador señala que los servicios públicos son de trascendencia general, el Estado asume la responsabilidad de su prestación, pero pueden realizarse tanto en forma de derecho público (autoridades estatales o gobiernos locales), como en forma de derecho privado (contrato de derecho civil). Así, según el objeto de la prestación de los servicios, pueden ser estatales y municipales; según la fuente de financiación - presupuestaria (del presupuesto estatal o municipal) o extrapresupuestaria, es decir, para el receptor - pagada y gratuita. Servicios (servicios adicionales pagados) proporcionados de forma reembolsable por el estado y municipios frente a sus cuerpos, así como organizaciones sin ánimo de lucro tener el derecho de una persona jurídica debe cumplir con las normas de derecho civil de los tipos relevantes de contratos para la prestación de servicios. Como se desprende de lo anterior, el concepto de "servicio" se va diferenciando paulatinamente y abarca no sólo los servicios en un sentido puramente civil, sino también la prestación de servicios públicos. Al determinar el círculo de posibles participantes en estos contratos como contratista, debe tenerse en cuenta que en el Código Civil de la Federación de Rusia está limitado por el principio de personalidad jurídica especial, que es más estricto en relación con las instituciones estatales, empresas y organismos públicos. Sin embargo, la materia especial de composición de los contratos puede ser establecida por la ley o resultar de la naturaleza del servicio. La prestación de tales servicios, como señalamos anteriormente, está directamente relacionada con las funciones públicas del Estado, es decir, las direcciones principales de su actividad, y se deriva de estas funciones. Al mismo tiempo, los organismos estatales pueden: prestar servicios públicos de forma independiente; delegar su provisión a los gobiernos locales u organismos especialmente creados para estos fines; organizar su provisión por organizaciones comerciales y no comerciales. En gran medida, la elección de la opción de prestación de servicios públicos depende de los requisitos de la ley o de la naturaleza del propio servicio.

Los problemas reales se plantearon en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, jefe del departamento de disciplinas estatales y jurídicas de la Universidad Pedagógica Estatal de los Urales T.V. Slyusarenko "Análisis de la práctica judicial en la resolución de disputas territoriales en la región de Sverdlovsk y Ekaterimburgo". El autor observa que el análisis de la práctica de la revisión judicial de casos relacionados con disputas relacionadas con el uso y disposición de parcelas de tierra permite sistematizar la gama de problemas encontrados con frecuencia, para desarrollar propuestas sobre algunos problemas que enfrentan los participantes en las relaciones jurídicas de la tierra. en el proceso de implementación de las disposiciones de derecho civil, tierra, códigos de planificación urbana y otras regulaciones relacionadas. Uno de los problemas es la determinación del demandado en una demanda de reconocimiento de dominio. Al considerar disputas de tierras en los tribunales, la cuestión de si el demandante está o no excluido de la posibilidad de reconocer el derecho a un terreno queda excluida si hubo un uso real de este terreno sin documentos de título. Como conclusión del artículo, el autor señala que en la actualidad es imposible no notar los avances en la regulación relaciones territoriales; sin embargo, como señala correctamente S.A. Charkin, los profesionales consideran necesario que el legislador mejore aún más las normas de la ley de tierras, así como que proporcione las aclaraciones apropiadas por parte del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Será posible reducir el creciente número de reclamos de tierras en los tribunales solo llenando los vacíos en la legislación y creando mecanismos efectivos para resolver estas disputas.

De particular interés fue el artículo del Candidato a Ciencias Sociológicas, Profesor Asociado del Departamento de Derecho Civil y Proceso del Instituto de Derecho de la Academia Humanitaria de Derecho y Economía del Este (Ufa) N.R. Khalilova "Sobre el tema del derecho comercial". En particular, el autor señala que la certeza en la comprensión del objeto de regulación jurídica permite, en primer lugar, formular la definición de "derecho mercantil", en segundo lugar, reconocer los sujetos de las relaciones jurídicas reguladas por el derecho mercantil, y, en tercer lugar, establecer los objetos en relación a los cuales surgen estas relaciones. Sin embargo, al plantear la cuestión del tema de la regulación jurídica del derecho mercantil, cabe señalar la ambigüedad de los enfoques sobre su definición en la literatura científica y educativa. Una de las razones de esta situación es la variedad de personajes relaciones públicas se rige por la ley comercial. En particular, no todos los especialistas en derecho comercial incluyen en el tema, junto con las relaciones en la distribución mayorista y la promoción de bienes en el mercado de productos básicos para el consumidor mayorista, las relaciones en el campo de las actividades de adquisición (compra) mayorista, suministro de material. Por otro lado, algunos científicos amplían sin razón el tema del derecho comercial, incluyendo las relaciones de inversión, el mercado de valores y otras relaciones que son objeto del derecho civil y comercial.

La sección de derecho civil también presenta los trabajos de jóvenes investigadores, a saber, el estudiante de la Academia de Derecho del Estado de los Urales Yu.V. Smolina "Características generales de las condiciones para la adopción de niños rusos en presencia de un elemento extranjero". Problemas que surgen en la práctica al adoptar niños: ciudadanos de la Federación Rusa ciudadanos extranjeros, contribuir a la identificación de la situación real con la adopción interna. En este sentido, es necesario llevar a cabo un conjunto de medidas encaminadas a estimular y aumentar el atractivo de la adopción en nuestro país.

En el contexto de la "tribuna para jóvenes investigadores", se llama la atención sobre el trabajo de un estudiante del departamento de derecho del Instituto Estatal de Tecnología Electrónica de Moscú (Moscú) S.S. Turkina "Problemas reales para mejorar la legislación rusa sobre innovación".

Según el autor, la razón por la cual la legislación de innovación se desarrolla de manera inconsistente y asistemática, y la terminología de innovación solo se menciona en una serie de leyes federales sin analizar su contenido, es la falta de investigación científica sobre los temas de las relaciones innovadoras. Durante mucho tiempo, a nivel legislativo y en la doctrina legal, se ha discutido la cuestión de si Rusia necesita una ley sobre la actividad de innovación. Del análisis de lo dispuesto en la legislación vigente se desprende que ni la legislación civil ni la tributaria contienen una definición clara de los conceptos de "actividad innovadora", "innovación", "sujetos de la actividad innovadora" (aunque en los documentos normativos, por ejemplo, en la "Direcciones principales de la política de la Federación de Rusia en el desarrollo del sistema de innovación hasta 2010", y se definen en la legislación regional, a menudo de diferentes maneras), lo que provoca una serie de dificultades en la aplicación de la ley.

El artículo del candidato de ciencias biológicas, subjefe del departamento para el desarrollo de industrias ganaderas del Departamento de Ganadería y Cría del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa IO Utkina “Regulación legal de las relaciones sociales en la cría de perros: conflictos de derecho civil” se presentó en la sección de derecho civil. En el trabajo, el autor señala que es necesario desarrollar la ley federal“Sobre la circulación civil de perros mantenidos en ciudades y pueblos asentamientos Federación de Rusia”, que debe basarse en el principio de la prioridad de proteger la vida y la salud humanas, según el cual, al realizar actividades para la tenencia de perros, deben tomarse decisiones y llevarse a cabo tales tipos de actividades que aseguren la preservación de la vida humana o prevenir un impacto negativo (nocivo) en la salud humana. Es necesario definir en la ley el procedimiento para la identificación electrónica obligatoria de un animal mediante la inyección subcutánea de un chip con un número de identificación único e ingresarlo en una base de datos de registro único, establecer un procedimiento para registrar el derecho de propiedad de un animal con la expedición de un certificado de registro que refleje todos los datos del propietario, el número de identificación del animal, así como los perros de raza con una marca sobre su clasificación (o no asignación) a fuentes de mayor peligro, consagrado en la ley Restricciones a la rotación de razas de perros reconocidas como fuentes de mayor peligro, teniendo en cuenta el principio de armonización de los intereses públicos y privados.

Interesante artículo "Notarios Rusia antigua– oficinistas reales” fue presentado por A.R. Khaibullin, estudiante del Instituto de Derecho de la Universidad Estatal de Bashkir. Primero actos legislativos antiguo estado ruso solo regulado características individuales estatus social empleados de área. Los actos existentes, por regla general, tocaron casualmente su regulación junto con otros grupos de personas y no reflejaron lo principal: el marco. actividad profesional secretarios de área, personalidad jurídica y competencia. Cabe señalar que no existían funciones notariales asignadas directamente a los escribanos de zona, sino que en sus manos se concentraba la actividad de redacción de cartas, la correcta ejecución de actos heterogéneos. contratos de fideicomiso y transacciones orales paulatinamente dio paso a una fijación escrita de las obligaciones de las contrapartes. La demanda de empleados de mercado se vio facilitada por un aumento significativo en el siglo XVII en el número de transacciones que requerían un formulario escrito obligatorio. De acuerdo con esto, en 1635, se dictó un real decreto para que los contratos, depósitos, empréstitos y empréstitos se hicieran por escrito, en caso contrario se ordenaba: "en las pretensiones sin fianza y sin servidumbre... no deis juicio". Es decir, el Estado ha asegurado la prioridad de la forma escrita de la transacción como prueba de su celebración. Además, solo sobre la base de actos escritos aumenta la probabilidad de ganar una parte en un caso en los tribunales cuando se solicita la protección de un derecho violado.

No menos interesante es el trabajo presentado en la sección de derecho civil: el artículo del asistente del Departamento de Teoría e Historia del Estado y Derecho de la rama Naberezhnye Chelny del Instituto de Economía, Gestión y Derecho AV Kharitonov "La forma legal del acuerdo de factoring en Rusia y en el extranjero". Explicar la naturaleza jurídica del factoring en varios países Se utilizan varios diseños tradicionales o nacionales. El marco legal existente en Rusia distingue entre dos tipos de operaciones de factoring (financiación contra la cesión de un derecho monetario), que son heterogéneos en su contenido económico, su diferencia se expresa principalmente en el grado de riesgo que corre el factor (la presencia o ausencia del derecho de recurso). Además, el tamaño de los próximos ingresos del deudor se puede determinar de diferentes maneras.

En el artículo de A.Yu. Recursos naturales en la ley ambiental de Rusia” se observa que el estado y los cambios legales de los años 90 del siglo pasado que ocurrieron en el territorio de la antigua Unión Soviética (la transformación del estado una vez unificado en el recién formado Estados soberanos, la formación en cada uno de los estados formados de su propio sistema de poder estatal, la estructuración de la legislación nacional, etc.), contribuyó, en particular, al establecimiento y formación en el sistema legal de Rusia de una institución diferente de lo que era. previamente legalmente fijado en la legislación de la URSS, la institución de la propiedad, en la que se incluyen los recursos naturales. La transformación en los años 90 del siglo pasado de la Unión Soviética en estados soberanos determinó la formación en estos estados, incluida Rusia, de organizaciones políticas, estatales y sistemas legales, lo que requirió no solo la creación de legislación nacional, sino también las correspondientes justificaciones doctrinales y la investigación. Así, una de las ramas de la legislación rusa, además de científica y disciplina académica, que comenzó a formarse hace relativamente poco tiempo, - ley del Medio Ambiente– Se requiere una definición precisa y clara, así como una construcción jurídica en la legislación nacional, incluyendo sus propias instituciones y, en particular, la institución de propiedad de los recursos naturales.

Algunas preguntas sobre el orden de conclusión acuerdo de licencia fueron cubiertos en el artículo del estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Ulyanovsk D.Yu.Yurkin "Forma, contenido y procedimiento para concluir un acuerdo de licencia". El autor señala que al redactar un acuerdo de licencia, es necesario tener en cuenta que el contenido de los acuerdos de licencia no está suficientemente regulado, se determina reglas generales ley civil. A su vez, este contrato debe tener una serie de condiciones, dos de las cuales se consideran obligatorias: 1) el contrato debe prever el objeto de la transferencia y el alcance de los derechos transferidos (tipo de licencia), también en el contrato de licencia se es necesario indicar su efecto territorial, plazo, monto de la remuneración, derechos y obligaciones de las partes; 2) la calidad de los bienes, obras, servicios producidos, prestados por el licenciatario utilizando marca comercial del licenciante, no debe ser inferior a la calidad de los bienes, obras, servicios producidos, prestados por el licenciante, respectivamente, y el licenciante está obligado a vigilar el cumplimiento de esta condición.

El Comité Organizador de la Conferencia Científica y Práctica Internacional "Problemas Actuales de la Mejora de la Legislación Rusa y la Aplicación de la Ley" agradece a los científicos, profesionales, estudiantes graduados y estudiantes que enviaron sus materiales a la sección de derecho civil por su participación en el evento, y espera con interés a una mayor cooperación.

La revisión fue preparada por Doctor en Derecho, Profesor Asociado SRA. Shaikhullin, candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado AV. Ragulín

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. En otras palabras, nada dura para siempre bajo la luna, incluso regulaciones legales. El mundo está cambiando, y la ley debe mantenerse al día con estos cambios. Sentencia sobre temas de actualidad. ley civil posible de acuerdo con los cambios que se hacen a la ley civil.

Entonces, los problemas modernos en el derecho civil están estrechamente relacionados con cuestiones tales como:

  • ejercicio de los derechos civiles y su protección;
  • aplicación de algunos métodos de protección de los derechos civiles;
  • indemnizaciones, sanciones, daños y perjuicios;
  • adquisición de bienes y extinción de dominio;
  • herencia por ley y herencia por testamento;
  • herencia en relaciones con un elemento extranjero;
  • forma electrónica de transacciones;
  • derechos de propiedad intelectual y su protección en redes de información, medios de comunicación, etc.

Consideremos uno de los problemas existentes: el problema de la propiedad intelectual. Los cambios relacionados con este tema se realizaron en el Código Civil de la Federación Rusa y entrarán en vigor el 1 de octubre de 2014.
Están relacionados con la enajenación del derecho exclusivo, el registro de la enajenación del derecho exclusivo, las disposiciones sobre derechos de patente, normas sobre invenciones dependientes, diseños industriales, etc.

Así, el artículo 358.18 complementa el capítulo 23, apartado 3, inciso 2 y contiene nueva información sobre prenda derechos exclusivos. según este artículo, el objeto de la prenda puede ser derechos exclusivos sobre los resultados actividad intelectual. Además, pueden ser objeto de prenda obras, servicios, empresas, etc., que puedan considerarse como resultado de la actividad intelectual. Cabe señalar que pueden ser prenda, si esto no contradice este Código. Entre otras cosas, este artículo aclara qué disposiciones se aplican a un contrato de prenda. Si se trata de un contrato de prenda por medios de individualización o por el resultado de una actividad intelectual, entonces se le debe aplicar lo dispuesto en los artículos 334 a 365 (disposiciones generales). Si estamos hablando de un acuerdo de licencia y sublicencia o la enajenación de derechos exclusivos, entonces los Artículos 385.1 - 385.8 (disposiciones sobre la prenda de derechos obligatorios) se aplicarán al acuerdo sobre la prenda de derechos bajo estos acuerdos.

Según el primer tipo dicho acuerdo prenda, el acreedor prendario puede utilizar los resultados de la actividad intelectual, etc. En este caso, no necesita el consentimiento del acreedor prendario. Al mismo tiempo, hay una reserva: estas condiciones se cumplen, a menos que el contrato disponga lo contrario.
También sucede que cuando se realizan enmiendas al Código Civil de la Federación Rusa, no solo se introducen nuevos artículos y cláusulas, sino que simplemente se reemplazan las frases. Un ejemplo es el artículo 727 (primera parte) de la segunda parte del Código Civil de la Federación de Rusia, en el que la frase "que pueda considerarse un secreto comercial (artículo 139)" se sustituye por la frase "con respecto a la cual su titular ha establecido un régimen de secreto comercial”.

En conclusión, cabe señalar una vez más: en la actualidad, el Código Civil de la Federación de Rusia un gran número de cambios, lo cual es un indicador de la existencia de muchos problemas. Por lo tanto, los ejemplos de los cambios que se están realizando están inextricablemente vinculados con un concepto como los problemas modernos en el derecho civil.

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Dudchenko Anna Vladimirovna

Doctor en Derecho, Profesor Asociado del Departamento de Disciplinas Humanitarias de la Rama Krasnodar de la Universidad Rusa de Economía. G. V. Plejánov [correo electrónico protegido] Ann V. Dudchenko

Candidato de Ciencias Jurídicas, profesor asociado de disciplinas humanitarias sucursal Krasnodar de la universidad económica rusa de G. V. Plekhanov [correo electrónico protegido]

Derecho civil ruso: problemas reales de teoría y práctica

Derecho civil de Rusia: problemas reales de teoría y práctica.

Anotación. En este artículo se analizan las principales cuestiones teóricas del derecho civil y se abordan ciertos aspectos problemáticos de esta industria. Además, con base en los resultados del artículo, el autor concluyó que la reforma en curso de la legislación procesal civil de Rusia está en camino de crear condiciones favorables específicamente para la solución de la controversia, así como para el desarrollo de la institución de la conciliación en los procesos civiles.

Palabras clave: derecho civil, litigios de derecho civil, tribunal, acuerdo previo al juicio, práctica de arbitraje.

abstracto. Este artículo examina las principales cuestiones teóricas del derecho civil, así como los aspectos problemáticos individuales afectados de esta industria. También al final del artículo, el autor concluye que la reforma en curso de la ley procesal civil de Rusia está en camino de crear condiciones favorables para la resolución de disputas y para el desarrollo de la institución de la reconciliación en el proceso civil.

Palabras clave: derecho civil, disputas civiles, tribunal, arreglo previo al juicio, litigio.

El derecho civil es una de las ramas del derecho que regula las relaciones sociales entre sujetos de derecho civil. Los sujetos de derecho civil son las personas físicas y jurídicas, así como el Estado. En este caso, las relaciones pueden ser de dos tipos: de propiedad y de no propiedad (la no propiedad también se denomina no propiedad personal). El derecho civil se basa en una serie de principios, por ejemplo, en el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, la inadmisibilidad de la injerencia en los asuntos privados, la libertad

La justicia en el derecho civil es también uno de sus principios. Es importante señalar que el derecho civil habla de la igualdad de los participantes en los relaciones civiles, la necesidad del libre ejercicio de los derechos civiles, la garantía del restablecimiento de los derechos vulnerados y enumera otros principios mencionados anteriormente. De una forma u otra, estos principios son una de las manifestaciones de la justicia en el derecho civil. Si se viola al menos uno de los derechos enumerados en el Artículo 1 del Código Civil de la Federación Rusa, esto significa que se ha violado el principio de justicia.

Además, el principio de justicia en el derecho civil se realiza mediante el funcionamiento de las normas del derecho civil. es el mecanismo Protección civil garantiza la aplicación del principio de justicia. Las normas establecidas por el Código Civil de la Federación Rusa impiden que los ciudadanos cometan ciertos actos, lo que mantiene el equilibrio de la sociedad y es una especie de garante de la justicia.

Por lo tanto, es el Código Civil de la Federación Rusa la base de la ley en Rusia y su fuente más grande. Además, fuente dada define algunos conceptos que en su esencia no son sólo conceptos jurídicos, sino también, muy importante, conceptos éticos.

La protección judicial en los procesos civiles se manifiesta en la habilitación de una persona con derecho a presentar una demanda en los tribunales. Procedimientos de reclamación es el tipo principal y más común de procedimientos civiles en la práctica. Por su naturaleza, es controvertido, destinado a resolver disputas sobre derechos subjetivos y obligaciones, comprobando la legitimidad y validez de las pretensiones del actor. El formulario de demanda es universal y se usa cuando se considera la gran mayoría de los casos civiles que son controvertidos.

Las disputas de derecho civil pueden considerarse una de las más comunes y frecuentes. El hecho es que la gama de relaciones sociales reguladas por el derecho civil es inusualmente amplia.

Dada esta diversidad de aspectos de las actividades de los ciudadanos, la ley proporciona solo una lista aproximada de tipos de disputas que pueden resolverse en los tribunales en el marco de procesos civiles. Y si el juez a quien el ciudadano solicitó justicia no puede calificar su caso como un tipo de disputa especificada en la ley, tampoco puede negarle justicia a la persona. El juez está obligado a aceptar la solicitud si presenta un desacuerdo sobre la ley. No es coincidencia que dicho tribunal se denomine tribunal de jurisdicción general.

Las disputas de derecho civil incluyen disputas de vivienda, disputas familiares, disputas sobre compensación por daños, daños, disputas de herencia, disputas relacionadas con obligaciones de deuda. A esta especie las relaciones jurídicas también incluyen casos de protección al consumidor. El derecho civil también regula las relaciones derivadas de la difusión de información falsa sobre un ciudadano que desacredite su honor, dignidad o reputación empresarial.

Por otro lado, la acción del derecho civil se extiende a aquellas relaciones sociales en las que los ciudadanos no toman parte en absoluto. Así, las normas del derecho civil regulan las relaciones entre organizaciones (personas jurídicas) que surgen en el proceso de vender productos manufacturados, transportarlos por ferrocarril, mar, río o aire, asegurar esta carga, realizar pagos por productos entregados, etc.

La gama de relaciones sociales reguladas por el derecho civil es tan amplia y variada que, en principio, es imposible dar una lista exhaustiva de ellas.

Las disputas civiles son de una naturaleza diferente. Pueden afectar a la familia, la vivienda, el trabajo, el derecho aduanero. Esto también incluye disputas con compañías de seguros, disputas de herencia, cuestiones relacionadas con la ciudadanía, etc.

La práctica judicial en disputas familiares incluye casos de divorcio, así como la resolución de cuestiones relacionadas con los hijos, por ejemplo, determinar el cónyuge con el que vivirán después de la separación de la familia. Asimismo, estas cuestiones incluyen la privación de la patria potestad, el establecimiento de la paternidad o maternidad, aspectos relacionados con la adopción, etc.

Los conflictos de vivienda afectan el derecho a vivir en la vivienda y al uso de los bienes comunes. Estos incluyen, por ejemplo, preguntas sobre el desalojo o la venta de una parte de la vivienda.

Las disputas de seguros a menudo surgen cuando, ante la ocurrencia de un evento asegurado, las compañías que brindan servicios de seguros evaden el pago de la compensación bajo varios pretextos. En tales situaciones, si se demuestra que los argumentos de la compañía son infundados, el tribunal puede obligarla a pagar los fondos a la persona asegurada.

Así, observamos que los problemas existentes en el derecho civil están íntimamente relacionados con cuestiones tales como:

Implementación de los derechos civiles y su protección;

Aplicación de algunos métodos de protección de los derechos civiles;

Indemnizaciones, sanciones, daños y perjuicios;

Adquisición de bienes y extinción de dominio;

Herencia por ley y herencia por testamento;

Herencia en relaciones con un elemento extranjero;

Formulario electrónico actas;

Los derechos de propiedad intelectual y su protección en las redes de información, medios de comunicación, etc.

Así, en la sociedad moderna, los conflictos aún ocupan una posición estable en la vida humana. Como hace muchos miles de años, las personas tienen miedo de los conflictos, tratan de evitarlos, encuentran diferentes formas de enfrentarlos, pero a pesar de todos los esfuerzos, encienden conflictos más serios y destructivos. Cada disputa, que las partes no han resuelto por sus propios esfuerzos, se transfiere a la corte, lo que lleva a una carga de trabajo excesiva de las cortes rusas con las apelaciones de los ciudadanos. Cada año, los tribunales de jurisdicción general examinan varios millones de demandas.

Sin duda, el sistema judicial está diseñado para hacer efectivo el derecho constitucional a la protección judicial. Pero la creciente carga de trabajo de los jueces cada año no contribuye al trabajo eficiente y de alta calidad de la justicia. En este sentido, es necesario encontrar mecanismos adicionales para proteger los derechos de los ciudadanos, lo que conduciría a una reducción de la carga del poder judicial, y en el futuro podría reducir el nivel de conflicto en la sociedad.

Al respecto, conviene distinguir aquí dos enfoques: su resolución y el arreglo. Allá por el siglo XIX el conocido jurista A.P. Kunitsyn escribió sobre el acuerdo: “Vestir y arreglar significa negociar, poner condiciones y reconciliar”. De hecho, estamos en la etapa de formación del período más nuevo en la historia del proceso civil ruso. Si en el período soviético el tribunal desempeñó un papel activo en la resolución de la disputa, hoy la tarea del tribunal es dar a las partes la oportunidad de elegir, y si desean resolver la disputa voluntariamente, el tribunal debe contribuir a su deseo de conciliar.

Por lo tanto, la reforma de la legislación procesal civil de Rusia está en camino de crear condiciones favorables específicamente para la solución de la disputa, para el desarrollo de la institución de la reconciliación en los procesos civiles.

Literatura

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1. El código civil de la Federación Rusa (Código Civil de la Federación Rusa) se acepta el 30 de noviembre de 1994 N 51-FZ (con cambios para el 7 de febrero de 2017)

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Desde el punto de vista de las operaciones fraccionarias, un contrato de donación es una operación bilateral, ya que para su perfeccionamiento es necesaria la manifestación de la voluntad tanto del donante como del donatario. Sin embargo, desde el punto de vista de la división de contratos, un contrato de donación real es un contrato unilateral, ya que los derechos y obligaciones derivados del contrato nacen únicamente para el donatario. El donante no tiene ningún derecho ni obligación en virtud del contrato perfecto. Los acuerdos bilaterales y multilaterales se denominan mutuos, y los acuerdos unilaterales se denominan vinculantes unilateralmente.

3. orden general celebración de contratos. Para que las partes lleguen a un acuerdo y, por lo tanto, celebren un contrato, es necesario que al menos una de ellas haga una oferta para celebrar un contrato, y la otra acepte esta oferta. Por lo tanto, la celebración del contrato pasa por dos etapas. La primera etapa se llama oferta , y el segundo - por aceptación . En consecuencia, la parte que hace una oferta para celebrar un contrato se denomina oferente , y la parte que acepta la oferta - aceptador . El contrato se considera concluido cuando el oferente recibe la aceptación del aceptante.

Al mismo tiempo, no toda propuesta de celebrar un contrato adquiere fuerza de oferta. Una oferta reconocida como oferta, de conformidad con el art. 435 GR:

a) debe ser suficientemente específico y expresar la intención clara de la persona de celebrar el contrato;

c) debe estar dirigida a una o más personas específicas.

El primer requisito se debe a que sin la intención de la persona de celebrar un contrato, este último no puede celebrarse, incluso si esta persona informó a la contraparte del peso de los términos esenciales del contrato. El segundo requisito se deriva del apartado 1 del art. 432 del Código Civil, según el cual el Acuerdo se considera concluido si se llega a un acuerdo entre las partes sobre todos los términos esenciales del acuerdo. Si al menos uno de los condiciones esenciales, no puede celebrarse incluso si la otra parte está de acuerdo con tal propuesta. Finalmente, el tercer requisito se debe a que en el momento de la celebración del contrato debe retirarse la propuesta de celebración del mismo.

La celebración del contrato es obligatoria. Este procedimiento se aplica en los casos en que la celebración de un acuerdo es obligatoria para una de las partes en virtud de la ley, es decir. en la conclusión tratados vinculantes. Al celebrar un contrato, las reglas del art. 445 GR. La parte interesada en la celebración del contrato, para la que no es obligatoria su celebración, envía a la otra parte, para la que es obligatoria la celebración del contrato, un proyecto de acuerdo (oferta). La parte para la cual es obligatoria la celebración del contrato debe, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la oferta, considerarla y enviar a la otra parte:

o notificación de aceptación;

o un aviso de aceptación de la oferta en otros términos (minuta de disconformidad al proyecto de contrato);

o notificación de denegación de aceptación.

En el primer caso, el contrato se considera celebrado en el momento en que el oferente recibe la notificación de aceptación. En el segundo caso, la parte que haya recibido una notificación de aceptación de la oferta en otros términos tiene derecho, bien a notificar a la otra parte la aceptación del contrato en su redacción, bien a remitir las discrepancias surgidas durante la celebración del mismo. contrato al tribunal dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de dicha notificación o al vencimiento del plazo para la aceptación. Si la parte que no está de acuerdo con el protocolo de desacuerdos no somete la disputa a la corte dentro de los plazos establecidos, el contrato se considera no celebrado. En el tercer caso, así como en caso de no recibir una respuesta a la oferta y la fecha límite, el oferente tiene derecho a presentar una demanda ante el tribunal para obligar a la celebración del contrato.

Un borrador de acuerdo también puede ser enviado por una parte para la cual la celebración de un acuerdo es obligatoria. En este caso, la otra parte, para quien la celebración del contrato no es obligatoria, tiene derecho a enviar a la otra parte dentro de los treinta días siguientes:

o notificación de aceptación;

o notificación de denegación de aceptación;

o un aviso de aceptación de la oferta en otros términos (minuta de disconformidad al proyecto de contrato).

Las reglas anteriores sobre plazos se aplican a menos que se establezcan otros plazos por ley, otros actos jurídicos o acordados por las Partes.

Si la parte, para quien la celebración del contrato es obligatoria, elude injustificadamente su celebración, entonces debe indemnizar a la otra parte por los perjuicios causados ​​por ello. Entonces, si una organización comercial elude injustificadamente la conclusión de un contrato público, entonces un ciudadano tiene derecho a presentar un reclamo no solo por la compulsión para celebrar un acuerdo, sino también por la compensación por las pérdidas sufridas.

Conclusión del contrato en la subasta. La posibilidad de celebrar un contrato en la subasta está prevista en el art. 447-449 GB. Este método de celebración de contratos se utiliza ampliamente, por ejemplo, cuando se celebran contratos para la privatización de propiedad estatal (municipal). La esencia de este método es que el contrato lo celebra el organizador de la subasta con la persona que ganó la subasta. Cualquier contrato puede celebrarse de esta manera, a menos que de su esencia se derive otra cosa.

Como resultado de la subasta, se establece la obligación entre el ganador y el organizador de la subasta de celebrar un contrato adecuado. Como parte de esta obligación, el ganador de la subasta tiene derecho a exigir la celebración de un acuerdo con él. Dado que el contrato en tales casos se celebra sobre la base de una subasta, su validez depende de la validez de la subasta. Si las subastas celebradas en violación de las reglas establecidas por la ley son declaradas nulas por el tribunal a instancia de la persona interesada, el contrato celebrado con la persona que ganó la subasta también se reconoce como nulo (artículo 449 del Código Civil). No solo los participantes en la competencia o subasta, sino también las personas a las que se les negó la participación en la competencia (subasta) pueden solicitar al tribunal que invalide los resultados de una licitación o subasta. Al mismo tiempo, una negativa ilegal a participar en una licitación (subasta) puede servir como base para reconocer los resultados de la licitación (subasta) como inválidos.

4. La compañía de seguros no puede rescindir el contrato sin razón.

5. Causales de modificación y resolución del contrato. Los contratos celebrados deben ejecutarse en los términos en que se llegó al acuerdo de las partes, y no deben modificarse. Esta regla también se aplica cuando, después de la celebración del contrato, se dicta una ley que establece reglas vinculantes para las partes, distintas de las que estaban vigentes a la celebración del contrato. En estos casos, los términos del acuerdo celebrado, como regla general, el párrafo 2 del art. 422 del Código Civil, siguen vigentes.

Al mismo tiempo, puede surgir una situación en la que los intereses de la sociedad requieran cambios en los términos de los contratos ya celebrados. Hay una excepción a la regla anterior para este caso. de nuevo ley adoptada podrá establecerse que su efecto se extienda a las relaciones derivadas de Convenios celebrados con anterioridad. Debe prestarse atención al hecho de que, de conformidad con el párrafo 2 del art. 422 del Código Civil, sólo un acto jurídico que tiene fuerza legal ley.

La modificación o rescisión del contrato sólo es posible por mutuo acuerdo de las partes. Cuándo negativa unilateral de la ejecución total o parcial del contrato, cuando tal negativa esté permitida por la ley o por acuerdo de las partes, el contrato se tendrá por resuelto o modificado, no siendo necesaria resolución judicial en estos casos.

De conformidad con el apartado 2 del art. 424 del Código Civil, se permiten cambios de precio después de la celebración del contrato en los casos y en las condiciones previstas por el contrato, la ley o en la forma prescrita por la ley.

En los casos en que la posibilidad de modificar o rescindir el contrato no esté prevista por la ley o el contrato y las partes no hayan llegado a un acuerdo al respecto, el contrato podrá modificarse o rescindirse a petición de una de las partes únicamente por un tribunal. decisión y sólo en los siguientes casos:

1) en caso de incumplimiento material del contrato por la otra parte;

2) en relación con un cambio significativo en las circunstancias de las que procedieron las partes al celebrar el contrato;

3) en los demás casos previstos por la ley o el contrato (artículo 450, 451 del Código Civil).

Esencial se reconoce una violación del contrato por una de las partes, que acarrea tal perjuicio para la otra parte que se ve privada en gran medida de lo que tenía derecho a contar al celebrar el contrato.

Los tribunales consideran la negativa del comprador a realizar el pago del objeto de privatización adquirido por él, así como la violación de las condiciones bajo las cuales el objeto de privatización fue adquirido por licitación, a violaciones significativas del contrato para la venta de un objeto privatizado .

Cambio significativo en las circunstancias , de la que procedieron las partes al celebrar el contrato, sólo si es la base para cambiar o rescindir el contrato, a menos que el contrato disponga lo contrario o se derive de su esencia.

Un cambio en las circunstancias se reconoce como significativo cuando han cambiado tanto que, si las partes pudieran preverlo razonablemente, el contrato no lo habrían celebrado en absoluto o lo habrían celebrado en términos significativamente diferentes.

Si las partes no han llegado a un acuerdo sobre la adaptación del contrato a las circunstancias significativamente modificadas o sobre su rescisión, la parte interesada en rescindir el contrato tiene derecho a exigir judicialmente la rescisión del contrato si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: regalo:

1) en el momento de la celebración del contrato, las partes partieron del hecho de que tal cambio de circunstancias no ocurriría;

2) el cambio de circunstancias se produce por causas que el interesado no pudo superar después de que se hubieran presentado con el grado de cuidado y diligencia que le exige la naturaleza del contrato y las condiciones del volumen de negocios;

3) la ejecución del contrato sin modificar sus términos violaría de tal modo el equilibrio de los intereses patrimoniales de las partes correspondientes al contrato y causaría tal daño a la parte interesada que perdería en gran parte aquello con lo que tenía derecho a contar al celebrarlo el contrato;

4) no se sigue de las costumbres de las transacciones comerciales o de la naturaleza de la obligación que el riesgo de un cambio en las circunstancias sea asumido por la parte interesada.

Si el tribunal decide rescindir el contrato debido a un cambio sustancial en las circunstancias, debe, a petición de cualquiera de las partes, determinar las consecuencias de la rescisión del contrato, sobre la base de la necesidad de una distribución justa entre las partes de los gastos incurridos por ellos en en relación con la ejecución de este contrato.

A diferencia de la rescisión, una decisión judicial permite una modificación del contrato debido a cambios significativos en las circunstancias si se dan las mismas condiciones sólo en casos excepcionales en los que la rescisión del contrato sea contraria al interés público o suponga un perjuicio para las partes que afecte significativamente excede los costos necesarios para la ejecución del contrato en los términos modificados.

El contrato puede ser rescindido o modificado a petición de una de las partes por decisión judicial y en los demás casos previstos por la ley o el contrato.

El procedimiento para modificar y rescindir el contrato. La modificación y terminación del contrato, así como su celebración, están sujetas a ciertas reglas. En primer lugar, las acciones de modificación o resolución de contratos por cuenta propia. naturaleza juridica son transacciones. En consecuencia, les son aplicables las normas generales sobre transacciones, en particular las normas sobre la forma de las transacciones. Junto a ello, se aplican también a la modificación y extinción de los contratos reglas especiales relativas a la forma de su ejecución. De conformidad con el apartado 1 del art. 452 del Código Civil, el pacto para modificar o rescindir un contrato se hace en la misma forma que el contrato, salvo que otra cosa resulte de la ley, de otros actos jurídicos, del contrato o de los usos comerciales.

Si las partes han notariado el contrato, entonces su modificación o terminación también debe ser notariada. Por su naturaleza jurídica, las acciones de las partes para modificar o rescindir el contrato no son sólo una transacción, sino también un contrato, ya que son un acuerdo de personas que tiene por objeto cambiar o rescindir derechos y obligaciones civiles. En consecuencia, están sujetos a reglas generales sobre el procedimiento para celebrar contratos.

Se establece un procedimiento diferente para la modificación o resolución del contrato para aquellos casos en que la modificación o resolución del contrato no se produzca por acuerdo de las partes, sino a petición de una de ellas. Si este requerimiento se basa en alguna de las causales expuestas anteriormente, iniciaré a continuación la modificación o resolución del contrato. El interesado está obligado a enviar a la otra parte una propuesta de modificación o resolución del contrato. La otra parte está obligada, dentro del plazo señalado en la oferta o establecido en la ley o en el contrato, y en su defecto - dentro de los treinta días, a enviar a la parte que hizo la oferta para modificar o rescindir el contrato:

1) ya sea un aviso de acuerdo con la propuesta;

2) ya sea un aviso de rechazo de la oferta;

3) o un aviso de consentimiento para cambiar el contrato en otros términos.

En el primer caso, el contrato se considera modificado o rescindido en consecuencia en el momento de la recepción de la notificación de consentimiento por parte de la parte que hizo la oferta para modificar o rescindir el contrato. En el segundo caso, así como en caso de no recibir respuesta en el plazo señalado, el interesado tiene derecho a acudir al tribunal con solicitud de modificación o resolución del contrato, que resolverá la controversia surgida. . En el tercer caso, la parte que hizo la propuesta de modificación del contrato podrá estar de acuerdo con la propuesta de la contraparte. En tal situación, el contrato se considera modificado en los términos propuestos por la contraparte. Si la parte que hizo la propuesta de modificación del contrato no está de acuerdo con la contrapropuesta de la contraparte, tiene derecho a presentar una solicitud ante el tribunal para modificar el contrato. En esta situación, las condiciones a cambiar serán determinadas por la decisión del tribunal.

En el apartado 2 del art. 452 del Código Civil enfatiza que el requerimiento de cambiar o rescindir el contrato puede ser presentado por una de las partes al tribunal solo después de recibir una negativa de la otra parte a la propuesta de cambiar o rescindir el contrato o no recibir una respuesta dentro del plazo. plazo especificado en la propuesta o estatutario o por acuerdo, y en su defecto - dentro de los treinta días.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es imposible rescindir o modificar un contrato ya completado. El hecho es que el contrato, así como la obligación en él fundada, se extinguen por su ejecución subyacente (artículo 408 del Código Civil). Por lo tanto, es imposible rescindir o cambiar algo que ya no existe en el momento del cambio o rescisión.

Consecuencias de la modificación y extinción del contrato. En el caso de un cambio en el contrato, el contenido de la obligación basada en este contrato también cambia en consecuencia. En este caso, la obligación se cambia en la parte en que se ha cambiado el contrato en que se basa.

Si el cambio o la terminación del contrato se produjo por mutuo acuerdo de las partes, entonces la obligación basada en él se modifica o rescinde en consecuencia desde el momento en que las partes concluyen un acuerdo para cambiar o rescindir el contrato. Sin embargo, puede seguirse una regla diferente del contenido del acuerdo, o de la naturaleza de la modificación del contrato.

Al modificarse o rescindirse el contrato en orden judicial en consecuencia, la obligación basada en él se modifica o extingue desde el momento en que entra en vigor la decisión judicial de modificar o rescindir el contrato.

Si fue cambiado o rescindido debido a una violación material de sus términos por una de las partes, la otra parte tiene derecho a exigir una compensación por las pérdidas causadas por el cambio o rescisión del contrato (inciso 5 del artículo 453 del Código Civil ).

Literatura.

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Código Civil de la Federación Rusa. Segunda parte (artículo por artículo). ; bajo. edición A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy - M .: TK Velby, Prospect Publishing House, 2005., -1088 p.

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4. Derecho civil: En 4 tomos Tomo 1. Parte general: Libro de texto/Responsable. edición profe. E. A. Sujánov. - 3ra ed., revisada y adicional - M .: Wolters Kluver, 2004. - 720 p. – (Serie “Libro de Texto Universitario Clásico”)

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7. Sklovsky K. I. "Protección de propiedad recibida bajo una transacción inválida" // "Economía y derecho", 1998, N 12

8. Sklovsky K.I., "Protección de la propiedad contra la incautación administrativa" // "Economía y derecho", 1998, N7

En lo que sigue, se omite una referencia especial a otros derechos reales en aras de la brevedad, excepto cuando sea necesario para el sentido.

Ley civil. Primera parte: Libro de texto / Ed. A. G. Kalpina, A. I. Maslyaeva - M .: Jurista, S. 424

Ley civil. Primera parte: Libro de texto / Ed. A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy - M .: TK Velby, Prospect 2005.,

S 284

Boletín de la Corte Suprema de Arbitraje de la Federación Rusa. 1994 - Nº 2. S. 54

Ahí.

2 Cláusula 59 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa y del Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación Rusa del 1 de julio de 1996 No. 6/8 “Sobre ciertas cuestiones relacionadas con la aplicación de la Parte Uno del Código Civil de la Federación Rusa”