Problemas reales del curso de derecho civil de conferencias. Problemas reales de derecho civil

INSTITUTO DE DERECHO Y EMPRENDIMIENTO

Facultad: Derecho

Departamento: medio tiempo

Curso: sexto, grupo 462

PRUEBA

P O C U R S U:

« Problemas reales ley civil»

San Petersburgo - Pushkin

2005

SECCIÓN 1

Parte teórica.

Tarea 6.

Recursos de Derecho Civil para la Protección de la Propiedad

derechos de los ciudadanos y organizaciones.

Se entiende por protección del derecho civil a los derechos de propiedad y otros derechos reales la totalidad de los medios previstos por el derecho civil, aplicados en relación con las violaciones cometidas contra estos derechos y encaminados a restaurar o proteger los intereses patrimoniales de sus titulares. Estos fondos son heterogéneos en sus naturaleza juridica y se subdivide en varios grupos relativamente independientes.

1. El primer grupo son los remedios patrimoniales para la protección del derecho de propiedad, que se caracterizan porque tienen por objeto directo la protección del derecho de propiedad como derecho subjetivo absoluto, no están asociados a obligaciones específicas y tienen por objeto o bien restituir la posesión, uso y enajenación del propietario de la cosa que le pertenece, o remover los obstáculos o dudas en el ejercicio de estas facultades. Éstas incluyen:

Reclamación por la recuperación de bienes de la posesión ilegal de otra persona;

Reclamación de eliminación de infracciones no relacionadas con la privación de posesión;

Reclamación de reconocimiento de dominio.

En el sentido exacto de la palabra, el derecho de propiedad como derecho subjetivo específico se protege sólo con la ayuda de las reivindicaciones del grupo mencionado.

2. El segundo grupo de medios jurídico-civiles de protección del derecho de propiedad está formado por los medios jurídico-obligativos. Éstas incluyen:

Reclamación de indemnización por daños causados ​​al propietario;

Reclamación de devolución de bienes indebidamente adquiridos o salvados;

Reclamación de devolución de cosas entregadas para su uso en virtud de un contrato, etc.

Para todos ellos, es característico que la pretensión que los constituye no se deriva del derecho de propiedad como tal, sino que se funda en otras instituciones jurídicas y derechos subjetivos correspondientes a estas instituciones.

3. El tercer grupo de remedios de derecho civil para la protección de los derechos de propiedad consiste en aquellos que no pertenecen ni a los remedios de derecho de propiedad ni de responsabilidad, sino que surgen de varias instituciones de derecho civil. Éstas incluyen:

Reglas sobre la protección de los derechos de propiedad del propietario, reconocido en la forma prescrita como desaparecido o declarado muerto, en caso de su comparecencia (artículo 43, 46 del Código Civil);

Sobre la protección de los intereses de las partes en caso de que la transacción sea declarada nula (artículo 167-180 del Código Civil);

De la responsabilidad del acreedor prendario (artículo 344 del Código Civil), custodio o guardián de bienes hereditarios por daños o pérdidas de bienes, etc.

4. Debe asignarse un cuarto grupo especial a aquellos medios jurídicos civiles que tengan por objeto proteger los intereses del propietario en caso de extinción del derecho de propiedad por las causas previstas en la ley. Éstas incluyen:

Garantías establecidas por el Estado en caso de conversión en propiedad estatal de bienes de propiedad de ciudadanos y personas jurídicas (nacionalización). La nacionalización sólo puede efectuarse sobre la base de la ley, y no sobre otros actos jurídicos. Se garantiza al propietario de la propiedad una compensación por el costo de esta propiedad y otras pérdidas en las que incurra en relación con la incautación de la propiedad. El Estado actúa como una persona obligada a indemnizar las pérdidas, y las disputas sobre la indemnización de las pérdidas son resueltas por los tribunales (artículo 306 del Código Civil);

También está previsto por la ley el pago obligatorio del valor de los bienes cuando éstos sean retirados en interés de la sociedad por decisión de los órganos del Estado en casos de desastres naturales, accidentes, epidemias, epizootias y en otras circunstancias de carácter de emergencia (requisición). ;

Cuando se embarga al propietario por redención del Estado o venta con subasta pública bienes culturales mal administrados (artículo 240 del Código Civil);

Al retirar una parcela de tierra para el estado o necesidades municipales(Artículo 279-283 del Código Civil) y en algunos otros casos.

CAPITULO 2

Parte práctica.

Tarea 30.

Respuestas a las preguntas:

1. Tratado- este es un acuerdo de dos o más personas sobre el establecimiento, cambio o terminación de derechos y obligaciones civiles.

Numerosos contratos de derecho civil tienen tanto propiedades comunes como ciertas diferencias que permiten distinguirlos entre sí. Para navegar correctamente por toda la masa de numerosos y diversos contratos, se acostumbra dividirlos en tipos separados. Tal división puede basarse en una variedad de categorías, seleccionadas según los objetivos perseguidos. La división de contratos en tipos separados no es solo teórica, sino también de gran importancia práctica. Permite a los participantes en la circulación civil identificar y utilizar fácilmente en sus actividades las propiedades más esenciales de los contratos, para recurrir en la práctica al contrato que mejor se adapte a sus necesidades.

Acuerdos principales y preliminares. Los contratos de derecho civil difieren según su enfoque legal. contrato principal da lugar directamente a los derechos y obligaciones de las partes asociados a la circulación de bienes materiales: la transmisión de bienes, la ejecución de obras, la prestación de servicios, etc. contrato preliminar - este es un acuerdo entre las partes sobre la conclusión del contrato principal en el futuro.

Contratos a favor de sus partícipes y contratos a favor de terceros. Estos contratos difieren en función de quién puede exigir la ejecución del contrato. Por regla general, los acuerdos se celebran a favor de sus participantes y el derecho a exigir la ejecución de dichos acuerdos pertenece únicamente a sus participantes. Al mismo tiempo, también existen contratos a favor de personas que no tomaron parte en su celebración, pero tienen derecho a exigir su ejecución.

De conformidad con el art. 430 GB contrato a favor de un tercero se reconoce un contrato en el que las partes han establecido que el deudor está obligado a cumplir no al acreedor, sino a un tercero indicado o no indicado en el contrato, que tiene derecho a exigir del deudor el cumplimiento de la obligación a su favor

Acuerdos unilaterales y mutuos. Dependiendo de la naturaleza de la distribución de derechos y obligaciones entre los participantes, todos los acuerdos se dividen en mutuos y unilaterales. . tratado unilateral da lugar a una parte solo derechos, y la otra - solo obligaciones. En acuerdos mutuos cada una de las partes adquiere derechos y al mismo tiempo tiene obligaciones en relación con la otra parte.

Contratos compensatorios y gratuitos. Estos contratos difieren en función de la naturaleza del movimiento de los bienes materiales mediados por el contrato. compensado se reconoce un contrato en virtud del cual la provisión de bienes por una de las partes determina la contraprovisión de bienes por parte de la otra parte. V gratis en el contrato, la provisión de bienes solo la hace una de las partes sin recibir una contra provisión de bienes de la otra parte.

Contratos libres y vinculantes. Sobre la base de la conclusión, todos los contratos se dividen en libres y obligatorios. Gratis - Se trata de contratos cuya celebración depende enteramente del arbitrio de las partes. Conclusión obligatorio Los contratos, como su propio nombre lo indica, son vinculantes para una o ambas partes.

Acuerdos de mutuo acuerdo y acuerdos de adhesión. Estos contratos difieren según el método de su celebración. Al celebrar contratos de mutuo acuerdo, sus términos son establecidos por todas las partes que participan en el contrato. Al celebrar acuerdos de adhesión, sus condiciones son establecidas solo por una de las partes. La otra parte se ve privada de la oportunidad de complementarlos o cambiarlos y puede concluir dicho acuerdo solo al aceptar estas condiciones (al adherirse a estas condiciones). De conformidad con el apartado 1 del art. 428 del Código Civil, un acuerdo de adhesión es un acuerdo, cuyos términos son determinados por una de las partes en formularios u otros formularios estándar y podría ser aceptado por una de las partes solo mediante la adhesión al acuerdo propuesto como un todo.

2. Una comparación de los conceptos de "acuerdo" y "deal" muestra que el segundo de ellos es más amplio que el primero, ya que la transacción también puede ser unilateral. Por lo tanto, un contrato es ciertamente un trato, pero este último está lejos de ser siempre un contrato.

Desde el punto de vista de las operaciones fraccionarias, un contrato de donación es una operación bilateral, ya que para su perfeccionamiento es necesaria la manifestación de la voluntad tanto del donante como del donatario. Sin embargo, desde el punto de vista de la división de los contratos verdadero contrato La donación es un contrato unilateral, ya que los derechos y obligaciones derivados del contrato nacen únicamente para el donatario. El donante no tiene ningún derecho ni obligación en virtud del contrato perfecto. Los acuerdos bilaterales y multilaterales se denominan mutuos, y tratados unilaterales--- vinculante unilateralmente.

3. Procedimiento general para la celebración de contratos. Para que las partes lleguen a un acuerdo y, por lo tanto, celebren un contrato, es necesario que al menos una de ellas haga una oferta para celebrar un contrato, y la otra acepte esta oferta. Por lo tanto, la celebración del contrato pasa por dos etapas. La primera etapa se llama oferta , y el segundo - por aceptación . En consecuencia, la parte que hace una oferta para celebrar un contrato se denomina oferente , y la parte que acepta la oferta - aceptador . El contrato se considera concluido cuando el oferente recibe la aceptación del aceptante.

Problemas reales de derecho civil

Revisión de los materiales de la conferencia científico-práctica internacional "Problemas actuales de mejorar legislación rusa y aplicación de la ley” (Ufa, 24 de abril de 2009)

El 24 de abril de 2009, el Instituto de Derecho de la Academia de VEGU organizó una conferencia científica y práctica internacional (por correspondencia) "Problemas reales para mejorar la legislación rusa y la aplicación de la ley".

En el marco de las direcciones principales de la conferencia, funcionó la sección de derecho civil, que atrajo la atención de especialistas y científicos experimentados en el campo de la regulación del derecho civil de las instituciones de derecho civil, y jóvenes investigadores de problemas en el campo del derecho civil. . Los materiales para la conferencia fueron presentados por instituciones prácticas y de investigación en Moscú, Orel, Ekaterimburgo, Saratov, Cheboksary, Barnaul, Kirov, Ufa, Rostov, Novgorod, Anapa, Yaroslavl, Chelyabinsk y muchos otros.

Los artículos presentados a la sección de derecho civil consideraron varios enfoques de las instituciones estudiadas en el marco del derecho civil. El comité organizador observa que los materiales contienen enfoques tanto tradicionales como no tradicionales de los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos de los temas en consideración. La pertinencia del material presentado, su carácter científico, la novedad, el significado teórico y práctico de la investigación no suscitaron dudas.

atención especial el comité organizador merece un artículo del Dr. ciencias juridicas, Profesor de la Universidad Ruso-Tayika (Eslava) Sh.M.Ismailov " Regulacion legal actividades de las granjas Dekhkan (granja) en la República de Tayikistán”. Las cuestiones de la actividad empresarial basada en granjas dekhkan (granja) atraen invariablemente la atención de los legisladores, ya que el desarrollo del sector agrario de la economía es una de las áreas prioritarias de transformación económica en Tayikistán, donde vive más del 70% de la población. zonas rurales. En Tayikistán, en el proceso de llevar a cabo reformas agrarias, el plato principal fue formar granjas dekhkan (granja). Sin embargo, la agricultura dekhkan como forma de emprendimiento agrícola aún no se ha convertido en una alternativa a la producción colectiva y no ha demostrado su eficacia. Con el advenimiento de las granjas dekhkan, las esperanzas del estado para la formación de una capa cualitativamente nueva de productores rurales, la resolución exitosa del problema alimentario y la creación de base economica para fortalecer seguridad alimentaria país.

El artículo del Doctor en Derecho, Doctor en Ciencias Históricas, Profesor, Jefe del Departamento de Derecho Laboral y Financiero Yaroslavsky también es significativo. Universidad Estatal AM Lushnikova "Protección de datos personales de un empleado: un análisis legal comparativo". El autor señala que el instituto para la protección de datos personales de un empleado es una innovación en Código de Trabajo RF (2001). Fue formulado en gran medida a partir de la ley occidental. I.Ya. Kiselev fue el primero entre los científicos nacionales en notar la importancia de esta institución, derecho laboral incluye el tema de proteger a los empleados del abuso por parte del estado, las corporaciones y los individuos con respecto a la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y el uso de información sobre los empleados. Se llamó la atención sobre los actos del Consejo de Europa (Convenios y Recomendaciones) sobre la protección de datos de información en las relaciones laborales. Otra razón que condujo a la aparición en el Código Laboral de la Federación Rusa del Capítulo 14 "Protección de datos personales de un empleado" fue un cambio en el enfoque estratégico de los derechos humanos a nivel de la Constitución de la Federación Rusa, que proclamó los derechos humanos y las libertades el valor supremo, y el reconocimiento, observancia y protección de los derechos humanos y civiles es una obligación estatal (art. 2). Según la Constitución de la Federación Rusa, toda persona tiene derecho a la inmunidad. intimidad, secretos personales, de familia, protección del honor y buen nombre. No se permite la recopilación, el almacenamiento, el uso y la difusión de información sobre la vida privada de una persona sin su consentimiento (artículo 23). Obviamente, la protección legal de los datos personales se refiere no solo a la legislación laboral, sino que el Código Laboral de la Federación Rusa se convirtió en el primer acto codificado que tiene un capítulo especial correspondiente en su estructura. Esto fue facilitado por el hecho de que desde mediados de los 90. siglo 20 comenzó a tomar forma industria compleja legislación " ley de información”, una de las direcciones principales de las cuales fue la protección de los secretos personales.

Continuando con el tema de temas de actualidad de derecho laboral, pasamos al artículo del Doctor en Derecho, Profesor del Departamento de Derecho Laboral y Financiero de la Universidad Estatal de Yaroslavl M.V. Lushnikova "Sobre el tema del proceso laboral y la justicia laboral".

El concepto de un proceso laboral amplio fue revivido por V. N. Skobelkin y sus estudiantes, quienes creen que ha llegado el momento de comenzar a formar una nueva rama que se destaque del sistema de derecho laboral: el derecho procesal laboral. A su vez, el derecho procesal laboral se entiende como “asociación normas legales que rigen en todos los niveles reconocidos por el Estado las relaciones procesales y procesales en materia de trabajo por cuenta propia”. Se intenta justificar el tema de la nueva industria, su método, principios, fuentes, procedimientos y relaciones juridicas procesales etc. En la estructura de la industria, existen formas procesales de asociación social, procedimientos de elaboración de normas locales, procedimientos relacionados con la realización del derecho al trabajo, contrato de empleo, con remuneración, uso del tiempo de trabajo y tiempo de descanso, participación de los empleados en medidas disciplinarias y responsabilidad, la consideración de los derechos individuales y colectivos conflictos laborales. De hecho, se reproduce el contenido de la estructura tradicional de la rama del derecho del trabajo, pero con énfasis en las normas procesales para la implementación por parte de los sujetos de sus derechos y obligaciones laborales. No podía ser de otro modo, ya que la forma de vida de la ley no puede ser arrancada de su contenido. Los autores de este concepto formularon la idea de que todas las normas tanto de carácter procesal como procesal debían trasladarse al Código Procesal del Trabajo.

Llamó mucho la atención el artículo del Doctor en Derecho, Profesor, Jefe del Sector de Derecho Civil y proceso civil Instituto de Filosofía y Derecho de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias A.V. Tsikhotsky "Poder judicial en las condiciones de formación de un estado de derecho".

análisis funcional judicial fomenta el estudio de su objeto social. ¿Qué significa juzgar? ¿Significa permitir el proceso? No, no necesariamente, porque juzgar es afirmar la existencia de un determinado estatus legal. La función del poder judicial se caracteriza por el hecho de que el poder mismo (el estado/tribunal) está obligado por la afirmación de un derecho subjetivo. Determinada la vulneración del derecho, el poder judicial está obligado a tomarlo bajo tutela. El sistema judicial con todos sus elementos no es sólo un medio de administrar justicia. Es, además, un medio para asegurar el dominio el poder del Estado mantenimiento de una determinada forma de gobierno. Este papel social se deriva tanto de la esencia de la justicia como del texto de la Constitución de la Federación Rusa.

Si la independencia del poder judicial es una propiedad de su funcionamiento, entonces puede manifestarse de dos formas: en primer lugar, en las relaciones con otras ramas del poder (manifestación externa de la independencia), y en segundo lugar, entre los elementos del sistema judicial (manifestación interna de la independencia). independencia). El primer tipo de independencia del poder judicial presupone la existencia de una serie de reglas fijadas por la ley, según las cuales: a) todas las controversias sobre la ley son competencia del poder judicial, es decir, se excluye la jurisdicción alternativa de controversias; b) no se pueden establecer tribunales exclusivos en competencia con los tribunales, previsto por la Constitución RF; c) ningún estado u otra autoridad política tiene derecho a interferir en el litigio; d) ningún sujeto de derecho puede ser privado del derecho apelar ante el tribunal en todos los casos en que considere que su derecho ha sido violado de alguna manera. Las excepciones a esta regla están estipuladas por la ley, no deben afectar los derechos de los ciudadanos.

No menos relevante es el artículo de un candidato a doctor, competidor de la Academia de Derecho del Estado de Moscú, M.S. Arsanukaeva "Alquiler terrenos en la región industrial petrolera de Grozny XIX - temprano. siglos XX. Según el autor, el tema de las relaciones de arrendamiento que surgieron en relación con la exploración y producción de fuentes de petróleo en esta región a finales del siglo XVIII y principios del XX sigue siendo de interés científico.

En el artículo, el autor llega a la conclusión de que la falta de un único acto normativo, que reglamentaba el procedimiento para el aprovechamiento del subsuelo con fines de extracción de petróleo y otros minerales en las zonas de residencia tradicional de los serranos, tuvo su propio Consecuencias negativas. En la región industrial petrolera de Grozny, en particular, los empresarios lograron eludir las reglas establecidas a nivel local con impunidad, extraer petróleo incluso antes de recibir el permiso oficial y, de la manera más bárbara, apoderarse de áreas petrolíferas, incluidas las de propiedad estatal. se dedican al fraude y la especulación.

Un enfoque original para el estudio de los problemas asociados con la liquidación de entidades legales se refleja en el artículo del principal especialista y experto del departamento legal de la Oficina del Servicio Federal de Impuestos de Rusia para Región de Oriol A.N. Baranova “Liquidación forzosa de personas jurídicas como medida responsabilidad administrativa y medidas para proteger los derechos vulnerados. El autor señala que una de las consecuencias naturales de la crisis económica mundial que se desarrolla hoy en nuestro país es una importante disminución de la actividad de las entidades económicas, que conduce muchas veces a su liquidación. Además, los iniciadores de la liquidación de las personas jurídicas a menudo no son los propios empresarios, sino los organismos estatales autorizados que, velando por los intereses estatales y públicos, protegen la economía de nuestro país de empresas "ajenas" que no han hecho frente a la realidades económicas existentes. En este sentido, parece relevante comprender teóricamente tales actividades de los órganos estatales, que tan amplia aplicación práctica han recibido en nuestros días.

El autor del artículo llega a la conclusión de que la liquidación forzosa de personas jurídicas sobre los créditos de los órganos estatales, según los motivos, es una medida responsabilidad legal o una medida de protección. Actuando como una medida de responsabilidad legal, la liquidación de entidades legales por los motivos establecidos en el párrafo 2 del Artículo 61 del Código Civil de la Federación Rusa pertenece al tipo de derecho público y es una sanción legal administrativa. En este sentido, parece necesario realizar los cambios oportunos en cuanto al traslado de estas causales de liquidación de personas jurídicas de la legislación civil a la administrativa, manteniendo en la primera sólo una regla de referencia. La liquidación de organizaciones en relación con su insolvencia (quiebra) no tiene signos de responsabilidad legal, pero es una medida de protección utilizada para restaurar la ley y el orden violados.

Un artículo igualmente interesante fue presentado por un profesor titular del Departamento de Asuntos Civiles y ley internacional Sucursal de Grodno "BIP - Instituto de Jurisprudencia" A.A. Bogustov "La confiabilidad pública como propiedad de los valores bajo la legislación de los países de la CEI: un análisis legal comparativo". El autor señala que siguen sin resolverse muchas cuestiones relacionadas con la determinación del lugar de los valores en el sistema de objetos de derecho civil. En algunos casos, la legislación llama valores a algunos documentos, pero de hecho los priva de la propiedad de la fe pública. Por ejemplo, los valores derivados se definen en la legislación nacional utilizando los términos "contrato", "acuerdo", "acuerdo", "trato" (cláusulas 6, 11 de las "Regulaciones sobre valores derivados" de Belarús, parte 1 del artículo 21 de la Ley de Armenia "sobre la circulación de valores").

Llamando a los valores derivados "transacciones", "contratos", "acuerdos", la legislación en realidad los priva de la propiedad de confiabilidad pública. La privación de esta propiedad, con base en los requisitos del art. 190 y el apartado 2 del art. 193 del Código Civil Modelo y los artículos pertinentes de los códigos civiles nacionales, elimina las opciones y los futuros de los valores. Con base en el estudio, el autor formula las siguientes conclusiones: 1) la propiedad de la confianza pública es un rasgo que caracteriza a la seguridad en la legislación nacional de la mayoría de los países de la antigua URSS, independientemente de si eligieron el Código Civil Modelo como base para la elaboración de códigos civiles nacionales o no; 2) los valores derivados bajo la legislación vigente de los países de la CEI no tienen confiabilidad pública. La ausencia de esta característica no permite que estos documentos sean considerados valores en el sentido del Capítulo 9 del Código Civil Modelo y los capítulos correspondientes de los códigos civiles nacionales. En nuestra opinión, estos documentos son tipos especiales de contratos utilizados en actividades de intercambio (contrato de compraventa, intercambio, etc.). Parece que la regulación de estas relaciones debe realizarse en el marco del derecho de las obligaciones.

En la sección de derecho civil se presentó el artículo del estudiante de la Academia de Derecho del Estado de los Urales N.A. Bondarchuk "Problemas de regulación legal del estado de las empresas transnacionales". Los problemas asociados con las empresas transnacionales, en las condiciones modernas, actúan como una especie de prueba de la eficacia de varios medios legales para regular los problemas del estado de las organizaciones comerciales que operan fuera Estado nacional, destacando los principales temas en toda su versatilidad y relieve. Las cuestiones de la condición de derecho privado de las empresas transnacionales no están incluidas en la regulación del sistema de derecho internacional público. Esta es la esfera del derecho privado, y el uso de instrumentos jurídicos ajenos a él entraña inevitablemente problemas teóricos y prácticos intratables.

En última instancia, resulta que la legislación nacional de los estados individuales no puede proporcionar una regulación legal completa del estatus de las ETN. La legislación del estado se aplica solo a la parte de la TNC que se encuentra en su territorio, y resulta que las corporaciones multinacionales tendrán que usar una ley aplicable completamente diferente en relación con cada una de sus "subsidiarias". Además, la falta de un criterio generalmente aceptado para determinar la nacionalidad de las ETN genera conflictos entre las normas jurídicas nacionales de varios países.

Por lo tanto, podemos concluir que la legislación nacional de los estados individuales no puede proporcionar una regulación legal efectiva del estatus de derecho privado de las ETN. También cabe señalar que es prometedor utilizar la unificación legal internacional de normas en conjunto con las normas de derecho nacional que rigen la creación y las actividades de las ETN.

Se presentó en la sección de derecho civil un artículo del jefe del sector de problemas sectoriales politica juridica Rama de Saratov del Instituto de Estado y Derecho academia rusa Ciencias, Candidato a Ciencias Jurídicas, Profesor Asociado E.V. Vavilina “El concepto y contenido de la relación jurídica”. En el artículo, el autor señala que para una caracterización más completa y precisa de los conceptos "ejercicio de un derecho subjetivo" y "cumplimiento de un deber subjetivo", parece necesario correlacionar estos términos con el unificador fenómeno jurídico, que está con ellos en la misma serie categórica, a saber, con el concepto de " relación legal". Una relación jurídica en el sentido jurídico es una forma, es decir, la estructura jurídica dentro de la cual se ejercen los derechos subjetivos y se realizan los deberes subjetivos. Así, una relación jurídica no es sólo “interacción jurídica de sus participantes”, “una medida de su interacción”, “su conectividad”, “ conexión legal”, “conexión social”, “conexión sistémica de los sujetos en ella”. Por supuesto, estas características son correctas, pero algo abstractas.

En conclusión, el autor llega a la conclusión de que una relación jurídica es una relación social regulada por la ley, dentro de la cual se ejerce un derecho subjetivo y se cumple un deber subjetivo que le corresponde mutuamente. La composición de la relación jurídica incluye los siguientes elementos: a) sujetos; b) objeto; c) ejercicio (realización) del derecho civil subjetivo; d) ejecución de subjetivos deber cívico. Si el contenido material de las relaciones jurídicas está formado por relaciones sociales, entonces su contenido legal, al parecer, son derechos subjetivos y obligaciones subjetivas en su implementación directa (implementación y ejecución directa).

Problemas de la actividad de recaudación en Rusia moderna siguen siendo el foco de atención de los jóvenes científicos. Por lo tanto, el artículo de E.A. Galkina, solicitante del Departamento de Estado y Disciplinas Legales del Instituto Cooperativo Cheboksary de la Universidad Rusa de Cooperación, "Problemas de regulación legal de las actividades de recolección en la Federación Rusa" tiene un contenido científicamente significativo pronunciado.

Según la definición aceptada, la cobranza es una cobranza continua, múltiple de un mismo tipo de deuda utilizando procedimientos unificados. Las agencias de cobranza operan en todos los países desarrollados y representan un mecanismo que permite no solo trabajar de manera efectiva con las cuentas por cobrar, sino también minimizar el costo de la cobranza de deudas.

El enfoque recaudatorio del cobro de deudas debe distinguirse del legal, en el cual cada caso de su ocurrencia es abordado principalmente de manera individual y considerado desde el punto de vista de las oportunidades que la legislación vigente brinda para el cobro. La labor de las agencias de cobranza no se limita al uso de los medios legales propios ( órdenes judiciales, juicio, procedimientos de ejecución) y cubre formas psicológicas de influir, en primer lugar, en etapa previa al juicio. Además, el enfoque de recaudación implica una mayor estandarización de las actividades, lo que dificulta la presencia de conocimiento legal no se requieren empleados.

El autor aboga por la adopción de una ley separada sobre actividades de cobranza para hacer una contribución significativa a su desarrollo, determinar sus límites legales y mejorar el profesionalismo de las agencias de cobranza que operan en el mercado de servicios relevante. Además, para resolver el problema de la falta de oportunidades para que las organizaciones atribuyan los costos de los servicios de la agencia de cobro a los costos y optimicen la tributación, se propone modificar el Código Fiscal de la Federación Rusa.

La sección de derecho civil recibió un artículo del Candidato a Derecho, Profesor Titular del Departamento de Derecho de la Universidad Estatal de Altai VG Glebov y Candidato a Derecho, Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Estatal de Altai Yu.A. Mikhailenko “Sobre el Peculiaridades de la Responsabilidad Laboral y Jurídica del Jefe de una Organización”. Los autores señalan que el estatus legal del jefe de la organización es complejo y contradictorio desde el punto de vista de la regulación regulatoria. La tarea de determinar la afiliación sectorial de sus relaciones laborales, que a primera vista puede parecer privado, pasa, en efecto, al nivel de los criterios para delimitar las relaciones jurídicas laborales y civiles en general, y en general, delimitar los sujetos de las industrias. La peculiaridad de la posición de la cabeza está relacionada, en primer lugar, con el hecho de que, siendo un cuerpo entidad legal, entra en relaciones de diversa naturaleza con otros sujetos de derecho. Al mismo tiempo, el administrador mismo no se convierte en sujeto de estas relaciones, ya que por sus acciones adquiere directamente derechos para la persona jurídica de la que es un órgano. El jefe de una organización comercial tiene poderes significativos en el campo de la administración de la propiedad de la organización, lo que abre amplias oportunidades para el abuso. La peculiaridad de la responsabilidad financiera del jefe es que es posible recuperar no solo daños reales pero también pérdida de beneficios.

En el artículo del profesor titular del Departamento de Disciplinas de Derecho Civil de la Rama Kirov del Instituto Humanitario y Económico de Moscú I.N. institución jurídica, en cuyo marco se lleva a cabo la tutela de los derechos y las consecuencias previstas por la sanción son desfavorables para el infractor. La interpretación de la responsabilidad como cumplimiento bajo coacción en el mismo ámbito del deber, no realizado voluntariamente, conduce a la impunidad en los delitos de familia. V este caso sólo podemos hablar de la protección de los derechos vulnerados. El signo principal de la responsabilidad son las consecuencias adversas para el infractor, que en el derecho de familia pueden expresarse en determinadas privaciones de carácter personal o patrimonial.

El autor apoya el punto de vista según el cual, con el perfeccionamiento de la legislación, las normas pertinentes ley familiar debe dividirse en dos partes independientes, de las cuales una regularía la relación de responsabilidad por conductas culposas e ilícitas, y la otra prevería sanciones para las medidas de protección de los derechos subjetivos de la familia.

Se dedica el artículo del asesor legal de Elektromontazh-Line LLC, solicitante del departamento de derecho civil y proceso de la Academia de Trabajo y Relaciones Sociales LL Gusev "Direcciones de la política de vivienda en la formación y desarrollo del sistema de préstamos hipotecarios para viviendas". a un tema bastante relevante.

En el artículo, el autor señala que, a pesar de los resultados alcanzados, el problema de dotar de vivienda a la población siguió agravándose y la actividad inversora siguió cayendo. En el curso de la implementación práctica del programa "Vivienda", se reveló la necesidad de nuevos enfoques para una serie de problemas de reforma de la vivienda. Se hizo evidente que era necesario encontrar nuevas fuentes extrapresupuestarias altamente eficaces de financiación de la construcción de viviendas, en particular, para reactivar el sistema de préstamos hipotecarios para la construcción, que ha demostrado su eficacia durante mucho tiempo, incluso en Rusia prerrevolucionaria. Una característica importante de la organización del sistema HML en Rusia es la adopción de un modelo HML de dos niveles como modelo federal de dos niveles. AHML tiene encomendada la elaboración e implementación de decisiones estratégicas en materia de créditos hipotecarios. El 100% de las acciones de AHML pertenecen al estado.

El artículo del competidor de la Academia Bashkir despertó cierto interés en la sección de derecho civil. servicio público y gestión bajo el presidente de la República de Bashkortostán E.V.Damineva "Problemas legales de invertir en la economía de las entidades constitutivas de la Federación Rusa". En particular, el autor señala que hoy podemos ver una doble imagen de la actividad inversora. Por un lado, una gran cantidad de recursos de inversión se invierte en sectores improductivos y transacciones riesgosas en el mercado de valores y se deprecia durante crisis financieras cada vez más frecuentes, por otro lado, la mayoría de los objetos de inversión potencialmente rentables sienten falta de inversión. Básicamente, el artículo se centra en la política de inversión seguida en la República de Bashkortostán.

Un estudio bastante relevante “Posibilidades para la protección legal de los conocimientos tradicionales en el marco de la ley propiedad industrial” fue presentado por el candidato de ciencias jurídicas, abogado de patentes de la Federación Rusa E.A. Danilina.

En el campo del derecho de patentes, cuando se trata de obtener protección legal, el solicitante se enfrenta a una evaluación muy estricta de la aplicabilidad industrial de una invención o modelo de utilidad, que es difícil de probar para los objetos tradicionales. Una gran pregunta surge con el análisis del estado de la técnica. También es difícil determinar en algunos casos en relación con objetos tradicionales incluidos en el estado de la técnica según solicitudes de invención o modelo de utilidad la medida en que estos conocimientos tradicionales están delimitados de los conocimientos y habilidades comúnmente conocidos. Recientemente, ha habido una tendencia a patentar las innovaciones tradicionales. Como se supo a partir de la publicación de la revista "Newsweek", en India, se está trabajando para formar una Biblioteca Digital de Conocimiento Tradicional, cuyos fondos incluirán descripciones de las prácticas espirituales del yoga. La biblioteca ha registrado hasta ahora 600 posturas de yoga, y se está trabajando en escanear los textos antiguos del Mahabharata y el Bhagavad Gita y una selección de ejercicios de yoga de tratados. El propósito del trabajo en curso es asegurar los derechos a los conocimientos tradicionales.

La forma más exitosa de proteger los nombres de áreas geográficas de las que se originan objetos de conocimiento tradicional puede reconocerse como la obtención de protección legal para la denominación de origen de un producto. El actual nivel de desarrollo de la ley de propiedad industrial permite asignar la denominación de origen de las mercancías a sus productores, pero para los productos tradicionales estos procesos tienen sus propias características.

Otra característica del tema en consideración es la variabilidad en el tiempo de los objetos de conocimiento tradicional. Además, la opinión ordinaria ofrece como axioma la tesis sobre la inmutabilidad de las características de un objeto tradicional, mientras que un objeto tradicional se desarrolla, cambia constantemente y funciona normalmente solo en el proceso de desarrollo natural y cambios en sus propiedades. En un tema de estudio tan ambiguo como el conocimiento tradicional, es difícil sacar conclusiones inequívocas, ya que incluso a nivel internacional estos temas aún no han sido resueltos. Sin embargo, es importante plantear problemas, y su análisis puede ayudar a avanzar más hacia la protección legal plena de los conocimientos tradicionales, quizás no bajo el sistema de patentes, pero sí en la aplicación de otro tipo de derechos o de una ley especial.

El problema de la tierra en Rusia aún no está resuelto y requiere una cantidad significativa de investigación, tiempo y esfuerzo. Desde esta posición, el artículo del Candidato a Derecho, Profesor Titular del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Estatal Económica de Rostov "RINH" T.V. parcela que surgieron antes de la entrada en vigor Código de tierra de la Federación Rusa" no solo es relevante, sino también demandada en la práctica de las actividades de las autoridades públicas y Gobierno local, las personas físicas y jurídicas, las personas jurídicas, incluso en las actividades de la comunidad científica que se ocupan de las cuestiones de la tierra y la regulación jurídica.

Hasta el 1 de marzo de 2009, la Federación servicio de registro. El 25 de diciembre de 2008, el Presidente de la Federación Rusa firmó un Decreto destinado a crear un registro unificado de bienes inmuebles, que incluye una descripción tanto de los bienes inmuebles como de los derechos sobre los mismos. Para optimizar este proceso, se creó el Servicio Federal registro estatal, catastro y cartografía, que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Desde el 1 de marzo de 2009, un nuevo departamento, el Servicio Federal de Registro, Catastro y Cartografía, se ocupa de todos los temas de registro de derechos y contabilidad de bienes inmuebles. La tarea clave del servicio es garantizar la estabilidad y el funcionamiento sostenible de los sistemas de registro estatal de derechos a bienes raíces, registro catastral estatal de objetos inmobiliarios y cartografía a través de transformaciones escalonadas de estos sistemas. A partir de la fecha de entrada en vigor del Código de Tierras, no se proporcionan terrenos a los ciudadanos para uso permanente (ilimitado) y posesión heredable de por vida. Estos derechos sobre la tierra, que no están previstos en el Código de Tierras de la Federación Rusa, están sujetos a reinscripción para la propiedad o el arrendamiento. La necesidad de volver a registrarse se explica por el hecho de que las parcelas de tierra proporcionadas a los ciudadanos para uso permanente (ilimitado) o posesión hereditaria de por vida están en el estado o propiedad municipal. El propietario de un terreno con derecho de uso permanente (ilimitado) o posesión heredable de por vida, es decir, que no sea el propietario de dicho terreno, no tiene derecho a disponer de este terreno.

En la actualidad se puede inscribir el derecho de uso permanente (perpetuo) de un terreno: el que surge de personas naturales y jurídicas de acuerdo con la legislación civil y territorial vigente antes del 30 de octubre de 2001; adquirido por entidades legales reorganizadas: sucesores legales de organizaciones que tenían este derecho antes del 30 de octubre de 2001 (antes de que entrara en vigor el Código de Tierras de la Federación Rusa); proporcionada por el gobierno y instituciones municipales, incluidas las autoridades estatales y el gobierno autónomo local, las empresas estatales federales.

En el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado, jefe del laboratorio de investigación del Instituto de Investigación de Derecho Financiero de la Administración Tributaria Estatal de Ucrania, IE Krinitsky, se observa un enfoque científico especial de los problemas del derecho fiscal de Ucrania. derecho procesal: concepto y tipos”.

Explorando el problema lo último y perspectivas de desarrollo de los principios del derecho procesal tributario, el autor llama la atención sobre dos aspectos de este problema: los principios del derecho en sentido "amplio" y "restringido". De acuerdo con el concepto de una comprensión “amplia” de los principios del derecho procesal tributario, el sistema de estos principios consta de cuatro niveles y puede construirse de la siguiente manera: a) principios generales del derecho; b) principios generales de procedimiento (intersectoriales); c) principios financieros (industria), entre ellos, en primer lugar, deben destacarse los principios tributarios (intra-industria); d) principios especiales. El autor llega a la conclusión de que los principios del derecho procesal tributario son, en general, disposiciones legales reglamentarias iniciales vinculantes (caracterizadas por una cierta universalidad y abstracción), sobre las cuales se establece el orden de las actividades procesales (por regla general, no jurisdiccionales) del público competente. autoridades en el campo de los impuestos se construye.

Las cuestiones del derecho a la prestación de atención médica calificada se plantearon en el artículo del Doctor en Ciencias Médicas, Profesor del Departamento de Ciencias Civiles y ley comercial NovGU ellos. Yaroslav el Sabio S.K. Kusherbaev "Rusia necesita una reforma global de la medicina".

En particular, el artículo señala que en relación con la crisis mundial en la economía, la política y la atención médica en Rusia, existe la necesidad de reformar los actos legislativos en el campo de la medicina. Finalmente, ha llegado el momento de decidir qué medicina debe ser: ¿presupuestaria, de pago o de seguro? La medicina económica moderna solo puede proporcionar un determinado conjunto de servicios médicos asociados con restricciones económicas. Bajo la póliza de seguro médico obligatorio (CHI), cae una pequeña cantidad por persona por año. El seguro médico voluntario (VHI) le permite contar con atención oportuna y de calidad atención médica en cualquier momento del día, pero esta es la suerte de los ricos y ricos. Es necesario identificar formas de utilizar racionalmente el potencial económico de las tres fuentes de financiamiento. La medicina presupuestaria como fuente estatal de financiación sigue siendo el garante social de la atención médica de alto nivel para toda la población de Rusia. La socialización absoluta de la medicina y la proclamada igualdad de derechos a los servicios médicos, la formación de un fondo médico a escala nacional, un único fondo hospitalario Esta es la consolidación del presupuesto estatal. La nacionalización de la atención de la salud en la corriente social de una aspiración nacional genérica impone la máxima responsabilidad al Estado.

El artículo del estudiante de posgrado del Departamento de Derecho Civil de la Institución Educativa Estatal de Educación Profesional Superior de la Academia Estatal de Derecho de Saratov A.S. Lazareva también parece significativo. Naturaleza jurídica invalidez de la transacción. El autor señala que la cuestión de la esencia de una transacción inválida sigue siendo muy relevante, aunque solo sea porque no se ha encontrado una respuesta inequívoca. Su correcta solución tendría un impacto positivo en el curso de un mayor desarrollo de la doctrina de un negocio jurídico, permitiría una nueva mirada a muchos aspectos de este problema, un enfoque adecuado para evaluar aquellos consecuencias legales que la ley establezca en relación con la transacción inválida proporcionando, para proporcionar el mecanismo más conveniente y eficaz para la aplicación de estas consecuencias. Resolver la cuestión de la esencia de una transacción inválida significa responder a la cuestión de qué lugar ocupa en el sistema hechos legales.

También se presentó un artículo interesante e informativo del Doctorado en Derecho, Profesor Asociado, Jefe del Departamento de Derecho Civil y Procesos de la Academia Humanitaria Económica y Legal del Este FF Litvinovich "Continuidad en el sistema de la categoría de derecho privado". en la sección de derecho civil.

La continuidad en el derecho privado significa tal relación entre el presente y el pasado, que se realiza no en un solo acto de negación y retirada, sino en una cadena de múltiples actos de negación y retirada, y la continuidad se lleva a cabo tanto como un aumento positivo a través de la preservación, y como un incremento negativo a través de la pérdida (negación). sucesión, hablando elemento esencial mecanismo de las situaciones transitorias en el desarrollo del derecho privado, expresa en este mecanismo el momento que determina la integridad del ordenamiento jurídico en desarrollo no sólo por la unidad genética, sino también por la unidad de los vínculos de convivencia, que se refleja en los conceptos de “herencia”, “préstamo”, “recepción de derecho”, expresando el proceso de continuidad en el derecho desde diferentes ángulos. La esencia de la continuidad en el derecho privado se manifiesta en el desarrollo de la vieja cualidad en la nueva, del pasado en el presente, pero en interés del futuro, por lo que no toda conservación significa continuidad, sino sólo la que se desarrolla en el nuevo. La preservación en general contiene sólo la posibilidad potencial de continuidad en el derecho, que se convierte en realidad (es decir, se convierte en continuidad real) sólo si la base del derecho que se ha desarrollado en el pasado prevalece en las nuevas condiciones históricas en la lucha contra las tendencias opuestas (su no se descarta la victoria, lo que provoca un quiebre en cierta continuidad). Además, esta base del derecho, adaptándose a las condiciones modificadas, cambia y se enriquece a sí misma.

El problema de la regulación legal del desarrollo de las personas jurídicas se abordó en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado del departamento de disciplinas de derecho civil y derecho laboral de la Institución Educativa Estatal de Educación Profesional Superior "Universidad Estatal de Surgut de Khanty-Mansiysk región Autónoma– Ugra” por N.I. Charkovskaya “Algunas cuestiones del proyecto de concepto para el desarrollo de legislación sobre personas jurídicas”. En particular, el autor señaló que el proyecto de Concepto para el Desarrollo de la Legislación sobre Personas Jurídicas fue publicado en el portal de derecho privado. Este documento es parte del concepto de desarrollo ley civil de la Federación Rusa, preparado por el Centro de Investigación de Derecho Privado del Presidente de la Federación Rusa en cumplimiento de las disposiciones del Decreto del Presidente de la Federación Rusa del 18 de julio de 2008 No. 1108 “Sobre la mejora del Código Civil de La Federación Rusa". La necesidad de un cambio integral en la legislación que rige a las personas jurídicas está muy retrasada, ya que los cambios individuales y puntuales en el campo de la legislación sobre personas jurídicas no conducen a un resultado cualitativo. El proyecto de Concepto de Personas Jurídicas contiene muchas propuestas interesantes. Al mismo tiempo, algunos temas requieren un estudio adicional más completo. Al mismo tiempo, uno debe "no caer" en el préstamo total de la experiencia extranjera, tener en cuenta la propia experiencia, sacar conclusiones de ella y tampoco aceptar decisiones apresuradas corriendo de un extremo a otro.

Ciertos aspectos del derecho comercial fueron considerados en el artículo de N.Yu.Chernus, Candidato a Derecho, Investigador Principal en el Instituto de Filosofía y Derecho de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias, “La Importancia de la Constitución de la Federación Rusa Federación para Garantizar la Libertad de Emprendimiento”. Los procesos negativos de la crisis financiera que envolvió a las principales potencias mundiales, en la que actualmente también se encuentra el Estado ruso, llevaron a graves consecuencias, la incapacidad de ejercer de manera óptima el derecho a la actividad empresarial. En este sentido, el problema de garantizar la libertad de actividad empresarial en una crisis, que está en consonancia con ciencia jurídica pueden ser revelados a través de una construcción legal como " garantia juridica". La libertad de empresa es un principio ley constitucional. Sin embargo, el sustento constitucional y legal de la actividad empresarial no se limita a esto, ya que la disposición sobre la libertad empresarial tiene por objeto organizar marco normativo para las ramas del derecho público y privado que regulan la actividad empresarial. La legislación así organizada es carácter complejo, que permite la interacción del derecho público y privado. En este sentido, dadas las necesidades reales de una economía de mercado moderna, podemos hablar de la formación del derecho empresarial como rama independiente del derecho.

De particular interés fue el artículo del asistente del Departamento de Economía y Gestión de la Rama Anapa de la Universidad Estatal de Humanidades de Moscú. M.A. Sholokhov Yu.N. Lukyanova "Política en el campo propiedad intelectual”, presentado en la sección de derecho civil. En particular, el autor señala que la política en el campo de la propiedad intelectual en la Federación de Rusia ha llegado hace mucho tiempo a la etapa en que se requiere una regulación legislativa clara, que contenga el enfoque más completo y detallado para cada tipo de "producto" del trabajo intelectual. . Si antes la ley de la Federación Rusa de 1993 "Sobre derechos de autor y derechos conexos” todavía brindaba protección de derechos de autor, hoy ya ha perdido su relevancia, y el 1 de enero de 2008, entró en vigencia la parte 4 del “Código Civil” de la Federación Rusa, dedicada a la protección de los derechos de propiedad intelectual. La adopción de la nueva ley está relacionada con muchos momentos. El vínculo dominante entre ellos es, en primer lugar, el hecho de que desde principios de la década de 1990. La legislación rusa en el campo de la propiedad intelectual resultó estar dispersa en varias leyes no relacionadas y descoordinadas.

La legislación de propiedad intelectual es todavía muy joven y “cobrará fuerza”. Gradualmente, a través de los esfuerzos conjuntos de las sociedades de patentes y derechos de autor a través de los medios, será posible llegar, llegar a personas talentosas, explicarles que no todo es tan difícil y aterrador, que es real para proteger sus derechos. al trabajo intelectual, que todo ello esté disponible tanto legal como materialmente. Quizás entonces los ciudadanos empiecen a usar estas leyes.

Los problemas de formas alternativas de resolver disputas se plantearon en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, jefe del departamento de disciplinas de derecho civil del Instituto de Negocios y Política NANO VPO SV Nikolyukin “Formas no estatales (alternativas) de resolver disputas ”.

Tradicionalmente, la resolución de los conflictos jurídicos se lleva a cabo con la ayuda de la justicia estatal, ya que generalmente se reconoce que el sistema judicial, al tener como misión asegurar la estabilidad y el progreso sostenible en las modernas relaciones de producción mercantil, es un elemento funcional integral y de suma importancia. del mecanismo económico de cualquier país industrializado del mundo. En el campo de la circulación comercial internacional, no siempre es aconsejable resolver los conflictos emergentes con la ayuda de un tribunal, porque la consideración de una disputa en un tribunal estatal a menudo se asocia con numerosos riesgos y dificultades, a saber: a) desconocimiento de la solicitud obligatoria por un tribunal estatal extranjero orden procesal, lo que en la práctica significa la necesidad de contactar los servicios de un abogado local; b) la obligación de implementar juicio judicial en el idioma del estado de la sede del tribunal, en relación con el cual se hace necesario traducir todos los documentos relacionados con la disputa al idioma que se aplicará; c) la presencia de varias instancias y el formalismo procesal inherente al tribunal estatal, lo que contribuye a la dilación de los procesos y conlleva costos adicionales; d) la falta de competencia necesaria de los jueces, ya que la formación de los jueces de los tribunales estatales está diseñada para aplicar las normas del ordenamiento jurídico nacional, aunque los términos del contrato no siempre están sujetos al derecho sustantivo de este estado; e) trato desigual de las partes en litigio, debido a que los jueces de los tribunales estatales suelen ser más indulgentes con los participantes en el proceso que son súbditos de este estado; mi) oportunidad limitada ejecución de la decisión corte estatal en el territorio de un estado extranjero debido a la falta de Tratados Internacionales, permitiendo realizar aplicación decisiones del tribunal estatal de un estado en el territorio de otro estado.

Yu. S. Novikova, Doctora en Derecho, Profesora Asociada del Departamento de Estado y Disciplinas Jurídicas de la Universidad Estatal de los Urales del Sur, presentó el artículo actual “Estatus legal de un miembro de la familia del inquilino y propietario de los locales residenciales ” a la sección de derecho civil. El autor señala que las reformas democráticas en Rusia llevaron a la abolición de muchos estados legales, dando vida a otros nuevos. Al mismo tiempo, algunas condiciones legales, que son "restos" de la legislación soviética, requieren hoy una revisión importante. Por ejemplo, hasta hace poco el art. 53 y 54 del Código de Vivienda de la RSFSR contenía una definición del concepto de estatus legal de un miembro de la familia del arrendatario y estableció que tales son aquellos que conviven con él y disfrutan de todos los derechos en igualdad de condiciones con él y teniendo todas las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de vivienda, su cónyuge, hijos, padres, demás parientes, dependientes incapacitados y demás personas, si tienen con él un hogar común. En las condiciones modernas, la implementación del estatus legal de un miembro de la familia del inquilino (propietario) de la vivienda se volvió no solo difícil, sino que también infringió en cierto sentido los derechos del inquilino (propietario) de la vivienda. En la práctica, surgieron situaciones en las que la falta de consentimiento del llamado "miembro de la familia del inquilino" impidió el intercambio de un apartamento, su venta, lastró los procesos de su privatización, herencia, registro de otras personas en él, etc.

No menos relevante en la sección de derecho civil fue un artículo de un candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado del departamento de derecho constitucional y ley administrativa Universidad Estatal de los Urales del Sur A.Yu.Petrov "Cobro de fondos: la práctica de interacción entre bancos y alguaciles". El artículo dice que la eficacia de las acciones del alguacil-ejecutor al imponer la ejecución en dinero en efectivo cuentas y depósitos en entidades de crédito no siempre es elevada, no solo por su ausencia real, sino también por la imperfección de la regulación regulatoria, que no permite delimitar de forma clara e inequívoca los límites de la relación entre entidades de crédito y autoridades servicio federal alguaciles

Debido a la falta de una adecuada regulación legislativa y la práctica judicial de resolver controversias relacionadas con la responsabilidad administrativa de las entidades de crédito por la no ejecución de las órdenes de embargo, se propone aplicar en la práctica un enfoque basado en el carácter específico de la decisión enviada. Si la decisión de embargo se envía a una sucursal u oficina de representación de una institución de crédito, entonces la ejecución se lleva a cabo solo en cuentas y depósitos abiertos en una sucursal u oficina de representación. Si la decisión se envía a la oficina central de la organización de crédito, la búsqueda e incautación de cuentas y depósitos abiertos en todas las sucursales de la organización de crédito se lleva a cabo dentro del monto del arresto. Al mismo tiempo, la producción y el seguimiento de la ejecución de un arresto acumulativo en todas las divisiones separadas de una entidad de crédito crean riesgos legales restricción irrazonable de los derechos del deudor sobre la cuenta debido a la incautación excesiva de fondos.

Un cierto interés despertó el artículo de un estudiante graduado del Instituto Estatal Ruso de Propiedad Intelectual (Moscú) A.N. Popov “ Régimen jurídico obras científicas bajo la legislación de los países de la antigua URSS. Las obras científicas están protegidas por derechos de autor, mientras que los principales tipos de obras científicas, como libros, monografías, libros de texto, están protegidos en la modalidad de obras literarias, ya que se expresan en forma de texto. Una serie de obras científicas tienen las peculiaridades de su protección legal, esto se aplica principalmente a las obras utilizadas en el proceso educativo. Las obras orales como conferencias o seminarios, las obras derivadas como informes científicos, desarrollos metodológicos o trabajos de laboratorio, en algunos casos con una estructura volumétrica y espacial compleja, también están sujetas a protección legal. Como era de esperar, en los últimos años ha habido concepto juridico, como un videograma que expresa en forma objetiva interpretación del autor de conferencias o trabajos de laboratorio.

Hay una serie de obras de ciencias de la rama. Estos incluyen, por ejemplo, obras cartográficas o composiciones de ajedrez. La principal característica de las obras científicas es que, a menudo, no es el resultado científico, que es un elemento del contenido de la obra, el que está sujeto a la protección de los derechos de autor, sino la forma en que este resultado es investido por su autor.

Un artículo de un estudiante de posgrado del Instituto Estatal Ruso de Propiedad Intelectual (Moscú) P.A. Popova “ Protección legal trabajos de pintura bajo la legislación de los países de la CEI. Las leyes de derecho de autor de los países de la Comunidad de Estados Independientes se crearon teniendo en cuenta la legislación modelo de la CEI, a saber, la Ley Modelo "sobre derechos de autor y derechos conexos". Sin embargo, las legislaciones nacionales de los países de la Commonwealth tienen sus propias características y, a menudo, las leyes de derecho de autor de estos países no coinciden textual y esencialmente con la ley modelo. Por ello, el autor presenta analisis juridico normas de las leyes de los países individuales de los miembros de la CEI.

Alto nivel profesional actitud hacia la ciencia civil se demuestra en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, profesor del departamento de derecho civil y proceso de la Academia de Trabajo y Relaciones Sociales L.B.

El investigador señala que los servicios públicos son de importancia general, el estado asume la responsabilidad de su prestación, pero pueden llevarse a cabo en forma de derecho público (por autoridades estatales o autogobierno local), o en forma de derecho privado ( contrato civil). Así, según el objeto de la prestación de los servicios, pueden ser estatales y municipales; según la fuente de financiación - presupuestaria (del presupuesto estatal o municipal) o extrapresupuestaria, es decir, para el receptor - pagada y gratuita. Servicios (servicios adicionales pagados) proporcionados de forma reembolsable por el estado y municipios frente a sus cuerpos, así como organizaciones sin ánimo de lucro tener el derecho de una persona jurídica debe cumplir con las normas de derecho civil de los tipos relevantes de contratos para la prestación de servicios. Como se desprende de lo anterior, el concepto de "servicio" se va diferenciando paulatinamente y abarca no sólo los servicios en un sentido puramente civil, sino también la prestación de servicios públicos. Al determinar el círculo de posibles participantes en estos acuerdos como artista intérprete o ejecutante, debe tenerse en cuenta que en el Código Civil de la Federación de Rusia está limitado por el principio de personalidad jurídica especial, que es más estricto en relación con Instituciones públicas, empresas y organismos públicos. Sin embargo, la materia especial de composición de los contratos puede ser establecida por la ley o resultar de la naturaleza del servicio. La prestación de tales servicios, como señalamos anteriormente, está directamente relacionada con las funciones públicas del Estado, es decir, las direcciones principales de su actividad, y se deriva de estas funciones. Al mismo tiempo, los organismos estatales pueden: prestar servicios públicos de forma independiente; delegar su provisión a los gobiernos locales u organismos especialmente creados para estos fines; organizar su provisión por organizaciones comerciales y no comerciales. En gran medida, la elección de la opción de prestación de servicios públicos depende de los requisitos de la ley o de la naturaleza del propio servicio.

Los problemas reales se plantearon en el artículo del candidato de ciencias jurídicas, jefe del departamento de estado y disciplinas jurídicas de la Universidad Pedagógica Estatal de los Urales T.V. Región de Sverdlovsk y la ciudad de Ekaterimburgo”. El autor señala que el análisis de la práctica revisión judicial casos relacionados con disputas relacionadas con el uso, enajenación de la tierra, le permite sistematizar la gama de problemas encontrados con frecuencia, desarrollar propuestas para algunos de los problemas que enfrentan los participantes relaciones territoriales en el proceso de implementación de las disposiciones de derecho civil, tierra, códigos de planificación urbana y otras regulaciones relacionadas. Uno de los problemas es la determinación del demandado en una demanda de reconocimiento de dominio. Al considerar disputas de tierras en los tribunales, la cuestión de si el demandante está o no excluido de la posibilidad de reconocer el derecho a un terreno queda excluida si hubo un uso real de este terreno sin documentos de título. Como conclusión del artículo, el autor señala que en la actualidad es imposible no notar los avances en regulación relaciones territoriales; sin embargo, como acertadamente señala S.A. Charkin, los trabajadores prácticos consideran necesario que el legislador mejore aún más las normas ley de Tierras, así como dar explicaciones apropiadas por parte del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Será posible reducir el creciente número de reclamos de tierras en los tribunales solo llenando los vacíos en la legislación y creando mecanismos efectivos para resolver estas disputas.

De particular interés fue el artículo del Candidato a Ciencias Sociológicas, Profesor Asociado del Departamento de Derecho Civil y Procesal Instituto de Derecho Academia Humanitaria de Derecho y Economía del Este (Ufa) N.R. Khalilova "Sobre el tema del derecho comercial". En particular, el autor advierte que la certeza en la comprensión del objeto de la regulación jurídica permite, en primer lugar, formular la definición de "derecho comercial", en segundo lugar, reconocer los sujetos de las relaciones jurídicas reguladas por el derecho comercial y, en tercer lugar, establecer los objetos en relación con los cuales existen estas relaciones. Sin embargo, al plantear la cuestión del tema de la regulación jurídica del derecho mercantil, cabe señalar la ambigüedad de los enfoques sobre su definición en la literatura científica y educativa. Una de las razones de esta situación es la diversidad de la naturaleza de las relaciones sociales reguladas por el derecho comercial. En particular, no todos los especialistas en derecho comercial incluyen en el tema, junto con las relaciones en la distribución mayorista y la promoción de bienes en el mercado de productos básicos para el consumidor mayorista, las relaciones en el campo de las actividades de adquisición (compra) mayorista, suministro de material. Por otro lado, algunos científicos amplían sin razón el tema del derecho comercial, incluyendo las relaciones de inversión, el mercado de valores y otras relaciones que son objeto del derecho civil y comercial.

La sección de derecho civil también presenta los trabajos de jóvenes investigadores, a saber, el estudiante de la Academia de Derecho del Estado de los Urales Yu.V. Smolina " características generales condiciones para la adopción de niños rusos en presencia de elemento extraño". Problemas que surgen en la práctica al adoptar niños: ciudadanos de la Federación Rusa ciudadanos extranjeros, contribuir a la identificación de la situación real con la adopción interna. En este sentido, es necesario llevar a cabo un conjunto de medidas encaminadas a estimular y aumentar el atractivo de la adopción en nuestro país.

En el contexto de la "tribuna para jóvenes investigadores", se llama la atención sobre el trabajo de un estudiante del departamento de derecho del Instituto Estatal de Tecnología Electrónica de Moscú (Moscú) S.S. Turkina "Problemas reales para mejorar la legislación rusa sobre innovación".

Según el autor, la razón por la cual la legislación de innovación se desarrolla de manera inconsistente y asistemática, y la terminología de innovación solo se menciona en una serie de leyes federales sin analizar su contenido, es la falta de investigación científica sobre los temas de las relaciones innovadoras. Durante mucho tiempo, a nivel legislativo y en la doctrina legal, se ha discutido la cuestión de si Rusia necesita una ley sobre la actividad de innovación. Análisis de posición legislación actual muestra que ni civil ni ley de Impuesto no contienen una definición clara de los conceptos de "actividad innovadora", "innovación", "sujetos de actividad innovadora" (aunque en documentos de política, por ejemplo, en las "Directrices para la política de la Federación Rusa en el campo del desarrollo de la sistema de innovación hasta 2010" y en la legislación autonómica se definen, y a menudo de forma diferente), lo que provoca una serie de dificultades en la aplicación de la ley.

El artículo del candidato de ciencias biológicas, subjefe del departamento para el desarrollo de industrias ganaderas del Departamento de Ganadería y Cría del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa IO Utkina “Regulación legal de las relaciones sociales en la cría de perros: conflictos de derecho civil” se presentó en la sección de derecho civil. En el trabajo, el autor señala que es necesario desarrollar la ley federal"O circulación civil perros mantenidos en ciudades y asentamientos Federación de Rusia”, que debe basarse en el principio de la prioridad de proteger la vida y la salud humanas, según el cual, al realizar actividades para la tenencia de perros, deben tomarse decisiones y llevarse a cabo tales tipos de actividades que aseguren la preservación de la vida humana o prevenir un impacto negativo (nocivo) en la salud humana. Es necesario definir en la ley el procedimiento para la identificación electrónica obligatoria de un animal mediante la inyección subcutánea de un chip con un número de identificación único e ingresarlo en una base de datos de registro único, establecer un procedimiento para registrar el derecho de propiedad de un animal con la expedición de un certificado de registro que refleje todos los datos del propietario, el número de identificación del animal, así como los perros de raza con una marca sobre su clasificación (o no asignación) a fuentes de mayor peligro, consagrado en la ley Restricciones a la rotación de razas de perros reconocidas como fuentes de mayor peligro, teniendo en cuenta el principio de armonización de los intereses públicos y privados.

Un estudiante del Instituto de Derecho de la Universidad Estatal de Bashkir A.R. Khaibullin presentó un artículo interesante "Notarios de la antigua Rusia: secretarios regionales". Primeros actos legislativos antiguo estado ruso solo regulado características individuales posición social empleados de área. Los actos existentes, por regla general, tocaron casualmente su regulación junto con otros grupos de personas y no reflejaron lo principal: el marco. actividad profesional secretarios de área, personalidad jurídica y competencia. Cabe señalar que no existían funciones notariales asignadas directamente a los escribanos de zona, sino que en sus manos se concentraba la actividad de redacción de cartas, la correcta ejecución de actos heterogéneos. contratos de fideicomiso y transacciones orales paulatinamente dio paso a una fijación escrita de las obligaciones de las contrapartes. La demanda de empleados de mercado se vio facilitada por un aumento significativo en el siglo XVII en el número de transacciones que requerían un formulario escrito obligatorio. De acuerdo con esto, en 1635, se dictó un real decreto para que los contratos, los depósitos, los empréstitos y los empréstitos se hicieran por escrito, en caso contrario se ordenaba: “en las pretensiones sin caución y sin servidumbre... no deis juicio”. Es decir, el Estado ha fijado la prioridad escribiendo transacción como evidencia de su conclusión. Además, solo sobre la base de actos escritos aumenta la probabilidad de ganar una parte en un caso en los tribunales cuando se solicita la protección de un derecho violado.

No menos interesante es el trabajo presentado en la sección de derecho civil: un artículo del asistente del Departamento de Teoría e Historia del Estado y Derecho de la rama Naberezhnye Chelny del PEI "Instituto de Economía, Gestión y Derecho" A.V. Kharitonov " Forma jurídica acuerdos de factoraje en Rusia y en el extranjero”. Explicar la naturaleza jurídica del factoring en varios países Se utilizan varios diseños tradicionales o nacionales. Existente en Rusia el marco legislativo distingue entre dos tipos de operaciones de factoring, heterogéneas en su contenido económico (financiación en régimen de cesión reclamo monetario), su diferencia se expresa principalmente en el grado de riesgo que soporta el factor (la presencia o ausencia del derecho de recurso). Además, el tamaño de los próximos ingresos del deudor se puede determinar de diferentes maneras.

En el artículo del Candidato a Ciencias Pedagógicas, Profesor Asociado del Departamento de Derecho Civil y Proceso de la Rama-Instituto de Novokuznetsk de la Universidad Estatal de Kemerovo A.Yu., ocurrió en el territorio de la antigua Unión Soviética(la transformación del estado una vez unificado en estados soberanos recién formados, la formación en cada uno de los estados formados de su propio sistema de poder estatal, la estructuración de la legislación nacional, etc.), contribuyó, en particular, al establecimiento y formación en el ordenamiento jurídico de Rusia de un diferente legalmente fijado en la legislación de la URSS, la institución de la propiedad, incluidos los recursos naturales. La transformación de la Unión Soviética en estados soberanos en la década de los 90 del siglo pasado determinó la formación en estos estados, incluida Rusia, de sistemas políticos, estatales y jurídicos independientes, lo que requirió no solo de la creación de una legislación nacional, sino también de justificaciones doctrinales adecuadas. e investigación Así, una de las ramas de la legislación rusa, además de científica y disciplina académica, que comenzó a formarse hace relativamente poco tiempo, - ley del Medio Ambiente– Se requiere una definición precisa y clara, así como una construcción jurídica en la legislación nacional, incluyendo sus propias instituciones y, en particular, la institución de propiedad de los recursos naturales.

Algunas preguntas sobre el orden de conclusión acuerdo de licencia fueron cubiertos en el artículo del estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Ulyanovsk D.Yu.Yurkin "Forma, contenido y procedimiento para concluir un acuerdo de licencia". El autor señala que al redactar un acuerdo de licencia, se debe tener en cuenta que el contenido de los acuerdos de licencia no está suficientemente regulado, se determina reglas generales ley civil. A su vez, este contrato debe tener una serie de condiciones, dos de las cuales se consideran obligatorias: 1) el contrato debe prever el objeto de la transferencia y el alcance de los derechos transferidos (tipo de licencia), también en el contrato de licencia se es necesario indicar su efecto territorial, plazo, monto de la remuneración, derechos y obligaciones de las partes; 2) la calidad de los bienes, obras, servicios producidos, prestados por el licenciatario utilizando la marca comercial del licenciante no debe ser inferior a la calidad de los bienes, obras, servicios producidos, prestados por el licenciante, respectivamente, y el licenciante está obligado a vigilar el cumplimiento de esta condición.

El Comité Organizador de la Conferencia Internacional Científica y Práctica "Problemas Actuales de la Mejora de la Legislación Rusa y la Aplicación de la Ley" agradece a los científicos, profesionales, estudiantes graduados y estudiantes que enviaron sus materiales a la sección de derecho civil por su participación en el evento, y espera con interés a una mayor cooperación.

La revisión fue preparada por Doctor en Derecho, Profesor Asociado SRA. Shaikhullin, candidato de ciencias jurídicas, profesor asociado AV. Ragulín

Problemas reales de derecho civil

Libros y libros de texto sobre la disciplina Derecho civil de Rusia:

  1. Abrosimova Ekaterina Andreevna ASPECTOS SUSTANTIVO-JURÍDICOS Y CONFLICTIVOS DE LOS CRITERIOS DE PREVISIÓN EN EL DERECHO DE RUSIA Y PAÍSES EXTRANJEROS. Disertación para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Moscú - 2018 - 2018
  2. HUMBATOVA YULIA NIKOLAEVNA. El derecho subjetivo del contratista a retener el resultado de la obra de construcción. DISERTACIÓN para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Moscú -2018 - 2018
  3. Valeeva Aigul Vladimirovna. Medios de derecho civil de protección preventiva de los derechos de los consumidores de energía eléctrica. Disertación para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Kazán - 2018 - 2018
  4. Fedina Lyubov Mijailovna REGULACIÓN LEGAL CIVIL DE LAS RELACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LOS ASUNTOS INTERNOS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA. DISERTACIÓN para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Grozni - 2018 - 2018
  5. Khalin Román Vasilievich. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS POR DEFECTOS EN BIENES, OBRAS Y SERVICIOS BAJO LA LEY DE RUSIA, INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS: UN ESTUDIO JURÍDICO COMPARATIVO. Disertación para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Kursk - 2018 - 2018
  6. Arkhiereev Nikolai Viktorovich. PROTECCIÓN JURÍDICA CIVIL DE LA REPUTACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ENTIDADES JURÍDICAS EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA. Disertación para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Ekaterimburgo - 2017 - 2017
  7. Grishechkin Vladimir Vladimirovich COMUNIDAD JURÍDICA EN LAS RELACIONES CIVILES DE PROPIEDAD ABSOLUTA. Disertación para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Ekaterimburgo - 2017 - 2017
  8. KOSTIKOV VLADIMIR VALERIEVICH HERENCIA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES. Disertación para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Sarátov - 2017 - 2017
  9. USHAKOVA ELENA YURIEVNA. Regulación de derecho civil de la actividad de inversión en sectores socialmente significativos de la economía. DISERTACIÓN para el grado de candidato de ciencias jurídicas. Moscú - 2017 - 2017
  10. Preguntas para prepararse para el examen de derecho civil ruso - 2016
  11. Cheat Sheets.com. Respuestas del examen de derecho civil - 2016
  12. VA Shanyukevich [y otros].. Regulación legal de bienes raíces: un manual para estudiantes P68 de educación a tiempo completo y parcial en la especialidad 1-70 02 02 "Experiencia y gestión de bienes raíces" / - Minsk: BYTU, 2016. - 148 págs. - 2016

Desde el punto de vista de las operaciones fraccionarias, un contrato de donación es una operación bilateral, ya que para su perfeccionamiento es necesaria la manifestación de la voluntad tanto del donante como del donatario. Sin embargo, desde el punto de vista de la división de contratos, un contrato de donación real es un contrato unilateral, ya que los derechos y obligaciones derivados del contrato nacen únicamente para el donatario. El donante no tiene ningún derecho ni obligación en virtud del contrato perfecto. Los acuerdos bilaterales y multilaterales se denominan mutuos, y los acuerdos unilaterales se denominan vinculantes unilateralmente.

3. Procedimiento general para la celebración de contratos. Para que las partes lleguen a un acuerdo y, por lo tanto, celebren un contrato, es necesario que al menos una de ellas haga una oferta para celebrar un contrato, y la otra acepte esta oferta. Por lo tanto, la celebración del contrato pasa por dos etapas. La primera etapa se llama oferta , y el segundo - por aceptación . En consecuencia, la parte que hace una oferta para celebrar un contrato se denomina oferente , y la parte que acepta la oferta - aceptador . El contrato se considera concluido cuando el oferente recibe la aceptación del aceptante.

Al mismo tiempo, no toda propuesta de celebrar un contrato adquiere fuerza de oferta. Una oferta reconocida como oferta, de conformidad con el art. 435 GR:

a) debe ser suficientemente específico y expresar la intención clara de la persona de celebrar el contrato;

c) debe estar dirigida a una o más personas específicas.

El primer requisito se debe a que sin la intención de la persona de celebrar un contrato, este último no puede celebrarse, incluso si esta persona informó a la contraparte del peso de los términos esenciales del contrato. El segundo requisito se deriva del apartado 1 del art. 432 del Código Civil, según el cual el Acuerdo se considera concluido si se llega a un acuerdo entre las partes sobre todos los términos esenciales del acuerdo. Si la propuesta de celebrar un contrato carece de al menos una de las condiciones esenciales, no puede celebrarse, incluso si la otra parte está de acuerdo con tal propuesta. Finalmente, el tercer requisito se debe a que en el momento de la celebración del contrato debe retirarse la propuesta de celebración del mismo.

Celebración de un acuerdo en sin fallar. Este procedimiento se aplica en los casos en que la celebración de un acuerdo es obligatoria para una de las partes en virtud de la ley, es decir. al celebrar contratos vinculantes. Al celebrar un contrato, las reglas del art. 445 GR. La parte interesada en la celebración del contrato, para la que no es obligatoria su celebración, envía a la otra parte, para la que es obligatoria la celebración del contrato, un proyecto de acuerdo (oferta). La parte para la cual es obligatoria la celebración del contrato debe, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la oferta, considerarla y enviar a la otra parte:

o notificación de aceptación;

o un aviso de aceptación de la oferta en otros términos (minuta de disconformidad al proyecto de contrato);

o notificación de denegación de aceptación.

En el primer caso, el contrato se considera celebrado en el momento en que el oferente recibe la notificación de aceptación. En el segundo caso, la parte que haya recibido una notificación de aceptación de la oferta en otros términos tiene derecho, o bien a notificar a la otra parte la aceptación del contrato en su redacción, bien a remitir las discrepancias surgidas durante la celebración del mismo. el contrato al tribunal dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de dicha notificación o al vencimiento del plazo para la aceptación. Si la parte que no está de acuerdo con el protocolo de desacuerdos no somete la disputa a la corte dentro de los plazos establecidos, el contrato se considera no celebrado. En el tercer caso, así como en caso de no recibir respuesta a la oferta y fijar tiempo el oferente tiene derecho a presentar una demanda ante el tribunal para obligar a la celebración del contrato.

Un borrador de acuerdo también puede ser enviado por una parte para la cual la celebración de un acuerdo es obligatoria. En este caso, la otra parte, para quien la celebración del contrato no es obligatoria, tiene derecho a enviar a la otra parte dentro de los treinta días siguientes:

o notificación de aceptación;

o notificación de denegación de aceptación;

o un aviso de aceptación de la oferta en otros términos (minuta de disconformidad al proyecto de contrato).

Las reglas anteriores sobre plazos se aplican a menos que se establezcan otros plazos por ley, otros actos jurídicos o acordados por las Partes.

Si la parte, para quien la celebración del contrato es obligatoria, elude injustificadamente su celebración, entonces debe indemnizar a la otra parte por los perjuicios causados ​​por ello. Entonces, si una organización comercial elude injustificadamente la conclusión de un contrato público, entonces un ciudadano tiene derecho a presentar un reclamo no solo por la compulsión para celebrar un acuerdo, sino también por la compensación por las pérdidas sufridas.

Conclusión del contrato en la subasta. La posibilidad de celebrar un contrato en la subasta está prevista en el art. 447-449 GB. Este método de celebración de contratos se utiliza ampliamente, por ejemplo, cuando se celebran contratos para la privatización de propiedad estatal (municipal). La esencia de este método es que el contrato lo celebra el organizador de la subasta con la persona que ganó la subasta. Cualquier contrato puede celebrarse de esta manera, a menos que de su esencia se derive otra cosa.

Como resultado de la subasta, se establece la obligación entre el ganador y el organizador de la subasta de celebrar un contrato adecuado. Como parte de esta obligación, el ganador de la subasta tiene derecho a exigir la celebración de un acuerdo con él. Dado que el contrato en tales casos se celebra sobre la base de una subasta, su validez depende de la validez de la subasta. Si las subastas celebradas en violación de las reglas establecidas por la ley son declaradas nulas por el tribunal a instancia de la persona interesada, el contrato celebrado con la persona que ganó la subasta también se reconoce como nulo (artículo 449 del Código Civil). No solo los participantes en la competencia o subasta, sino también las personas a las que se les negó la participación en la competencia (subasta) pueden solicitar al tribunal que invalide los resultados de una licitación o subasta. Al mismo tiempo, una negativa ilegal a participar en una licitación (subasta) puede servir como base para reconocer los resultados de la licitación (subasta) como inválidos.

4. La compañía de seguros no puede rescindir el contrato sin razón.

5. Causales de modificación y resolución del contrato. Los contratos celebrados deben ejecutarse en los términos en que se llegó al acuerdo de las partes, y no deben modificarse. Esta regla también se aplica cuando, después de la celebración del contrato, se dicta una ley que establece reglas vinculantes para las partes, distintas de las que estaban vigentes a la celebración del contrato. En estos casos, los términos del acuerdo celebrado, como regla general, el párrafo 2 del art. 422 del Código Civil, siguen vigentes.

Al mismo tiempo, puede surgir una situación en la que los intereses de la sociedad requieran cambios en los términos de los contratos ya celebrados. Hay una excepción a la regla anterior para este caso. de nuevo ley adoptada podrá establecerse que su efecto se extienda a las relaciones derivadas de Convenios celebrados con anterioridad. Debe prestarse atención al hecho de que, de conformidad con el párrafo 2 del art. 422 del Código Civil, sólo un acto jurídico que tiene fuerza de ley puede cambiar o cancelar la condición de un contrato ya celebrado.

La modificación o rescisión del contrato sólo es posible mediante acuerdo mutuo lados En caso de negativa unilateral a ejecutar el contrato en todo o en parte, cuando tal negativa esté permitida por la ley o por acuerdo de las partes, el contrato se tendrá por resuelto o modificado, no siendo necesaria resolución judicial en estos casos.

De conformidad con el apartado 2 del art. 424 del Código Civil, se permiten cambios de precio después de la celebración del contrato en los casos y en las condiciones previstas por el contrato, la ley o en la forma prescrita por la ley.

En los casos en que la posibilidad de modificar o rescindir el contrato no esté prevista por la ley o el contrato y las partes no hayan llegado a un acuerdo al respecto, el contrato podrá modificarse o rescindirse a petición de una de las partes únicamente por un tribunal. decisión y sólo en los siguientes casos:

1) en caso de incumplimiento material del contrato por la otra parte;

2) en relación con un cambio significativo en las circunstancias de las que procedieron las partes al celebrar el contrato;

3) en los demás casos previstos por la ley o el contrato (artículo 450, 451 del Código Civil).

Esencial se reconoce una violación del contrato por una de las partes, que acarrea tal perjuicio para la otra parte que se ve privada en gran medida de lo que tenía derecho a contar al celebrar el contrato.

Los tribunales consideran la negativa del comprador a realizar el pago del objeto de privatización adquirido por él, así como la violación de las condiciones bajo las cuales el objeto de privatización fue adquirido por licitación, a violaciones significativas del contrato para la venta de un objeto privatizado .

Cambio significativo en las circunstancias , de la que procedieron las partes al celebrar el contrato, sólo si es la base para cambiar o rescindir el contrato, a menos que el contrato disponga lo contrario o se derive de su esencia.

Un cambio en las circunstancias se reconoce como significativo cuando han cambiado tanto que, si las partes pudieran preverlo razonablemente, el contrato no lo habrían celebrado en absoluto o lo habrían celebrado en términos significativamente diferentes.

Si las partes no han llegado a un acuerdo sobre la adaptación del contrato a las circunstancias significativamente modificadas o sobre su rescisión, la parte interesada en rescindir el contrato tiene derecho a exigir judicialmente la rescisión del contrato si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: regalo:

1) en el momento de la celebración del contrato, las partes partieron del hecho de que tal cambio de circunstancias no ocurriría;

2) el cambio de circunstancias se produce por causas que el interesado no pudo superar después de que se hubieran presentado con el grado de cuidado y diligencia que le exige la naturaleza del contrato y las condiciones del volumen de negocios;

3) la ejecución del contrato sin modificar sus términos violaría de tal modo el equilibrio de los intereses patrimoniales de las partes correspondientes al contrato y causaría tal daño a la parte interesada que perdería en gran parte aquello con lo que tenía derecho a contar al celebrar el contrato contrato;

4) no se sigue de las costumbres de las transacciones comerciales o de la naturaleza de la obligación que el riesgo de un cambio en las circunstancias sea asumido por la parte interesada.

Si el tribunal decide rescindir el contrato debido a un cambio sustancial en las circunstancias, debe, a petición de cualquiera de las partes, determinar las consecuencias de la rescisión del contrato, sobre la base de la necesidad de una distribución justa entre las partes de los gastos incurridos por ellos en en relación con la ejecución de este contrato.

A diferencia de la rescisión, una decisión judicial permite una modificación del contrato debido a cambios significativos en las circunstancias si se dan las mismas condiciones sólo en casos excepcionales en los que la rescisión del contrato sea contraria al interés público o suponga un perjuicio para las partes que afecte significativamente excede los costos necesarios para la ejecución del contrato en los términos modificados.

El contrato puede ser rescindido o modificado a petición de una de las partes por decisión judicial y en los demás casos previstos por la ley o el contrato.

El procedimiento para modificar y rescindir el contrato. La modificación y terminación del contrato, así como su celebración, están sujetas a ciertas reglas. En primer lugar, las acciones para modificar o rescindir contratos son transacciones por su naturaleza jurídica. En consecuencia, les son aplicables las normas generales sobre transacciones, en particular las normas sobre la forma de las transacciones. Junto a ello, se aplican también a la modificación y extinción de los contratos reglas especiales relativas a la forma de su ejecución. De conformidad con el apartado 1 del art. 452 del Código Civil, el pacto para modificar o rescindir un contrato se hace en la misma forma que el contrato, salvo que otra cosa resulte de la ley, de otros actos jurídicos, del contrato o de los usos comerciales.

Si las partes han notariado el contrato, entonces su modificación o terminación también debe ser notariada. Por su naturaleza jurídica, las acciones de las partes para modificar o rescindir el contrato no son sólo una transacción, sino también un contrato, ya que son un acuerdo de personas que tiene por objeto cambiar o rescindir derechos y obligaciones civiles. En consecuencia, están sujetos a reglas generales sobre el procedimiento para celebrar contratos.

Se establece un procedimiento diferente para la modificación o resolución del contrato para aquellos casos en que la modificación o resolución del contrato no se produzca por acuerdo de las partes, sino a petición de una de ellas. Si este requerimiento se basa en alguna de las causales expuestas anteriormente, iniciaré a continuación la modificación o resolución del contrato. El interesado está obligado a enviar a la otra parte una propuesta de modificación o resolución del contrato. La otra parte está obligada, dentro del plazo señalado en la oferta o establecido en la ley o en el contrato, y en su defecto - dentro de los treinta días, a enviar a la parte que hizo la oferta para modificar o rescindir el contrato:

1) ya sea un aviso de acuerdo con la propuesta;

2) ya sea un aviso de rechazo de la oferta;

3) o un aviso de consentimiento para cambiar el contrato en otros términos.

En el primer caso, el contrato se considera modificado o rescindido en consecuencia en el momento de la recepción de la notificación de consentimiento por parte de la parte que hizo la oferta para modificar o rescindir el contrato. En el segundo caso, así como en caso de no recibir respuesta en el plazo señalado, el interesado tiene derecho a acudir al tribunal con solicitud de modificación o resolución del contrato, que resolverá la controversia surgida. . En el tercer caso, la parte que hizo la propuesta de modificación del contrato podrá estar de acuerdo con la propuesta de la contraparte. En tal situación, el contrato se considera modificado en los términos propuestos por la contraparte. Si la parte que hizo la propuesta de modificación del contrato no está de acuerdo con la contrapropuesta de la contraparte, tiene derecho a presentar una solicitud ante el tribunal para modificar el contrato. En esta situación, las condiciones a cambiar serán determinadas por la decisión del tribunal.

En el apartado 2 del art. 452 del Código Civil enfatiza que el requerimiento de cambiar o rescindir el contrato puede ser presentado por una de las partes al tribunal solo después de recibir una negativa de la otra parte a la propuesta de cambiar o rescindir el contrato o no recibir una respuesta dentro del plazo. plazo especificado en la propuesta o estatutario o por acuerdo, y en su defecto - dentro de los treinta días.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es imposible rescindir o modificar un contrato ya completado. El hecho es que el contrato, así como la obligación en él fundada, se extinguen por su ejecución subyacente (artículo 408 del Código Civil). Por lo tanto, es imposible rescindir o cambiar algo que ya no existe en el momento del cambio o rescisión.

Consecuencias de la modificación y extinción del contrato. En el caso de un cambio en el contrato, el contenido de la obligación basada en este contrato también cambia en consecuencia. En este caso, la obligación se cambia en la parte en que se ha cambiado el contrato en que se basa.

Si el cambio o la terminación del contrato se produjo por mutuo acuerdo de las partes, entonces la obligación basada en él se modifica o rescinde en consecuencia desde el momento en que las partes concluyen un acuerdo para cambiar o rescindir el contrato. Sin embargo, puede seguirse una regla diferente del contenido del acuerdo, o de la naturaleza de la modificación del contrato.

Al modificarse o rescindirse el contrato en orden judicial en consecuencia, la obligación basada en él se modifica o extingue desde el momento en que entra en vigor la decisión judicial de modificar o rescindir el contrato.

Si se modifica o cancela debido a incumplimiento sustancial sus condiciones de una de las partes, la otra parte tiene derecho a exigir la indemnización de los perjuicios causados ​​por la modificación o extinción del contrato (párrafo 5 del artículo 453 del Código Civil).

Literatura.

1. Código Civil Federación Rusa. Parte uno. “Comentario al Código Civil de la Federación Rusa. Primera parte (artículo por artículo). ;bajo. edición N. D. Egorova, A. P. Sergeeva, M .: TK Welby, Prospekt Publishing House, 2005.896 p.

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Código Civil de la Federación Rusa. Segunda parte (artículo por artículo). ; bajo. edición A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy - M .: TK Velby, Prospect Publishing House, 2005., -1088 p.

3. Código Civil de la Federación Rusa. Parte tres. “Comentario al Código Civil de la Federación Rusa. Tercera parte (artículo por artículo)."; bajo. edición A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy - M .: TK Velby, Prospect Publishing House, 2005., -304 p.

4. Derecho civil: En 4 tomos Tomo 1. Parte general: Libro de texto/Responsable. edición profe. E. A. Sujánov. - 3ra ed., revisada y adicional - M .: Wolters Kluver, 2004. - 720 p. – (Serie “Libro de Texto Universitario Clásico”)

5. Derecho civil. Primera parte: Libro de texto / Ed. A. G. Kalpina, A. I. Maslyaeva - M .: Jurist, 2003, - 536 páginas.

6. Derecho civil. Primera parte: Libro de texto / Ed. A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy - M .: TK Velby, Prospekt Publishing House, 2005., - 776 páginas.

7. Sklovsky K. I. "Protección de propiedad recibida bajo una transacción inválida" // "Economía y derecho", 1998, N 12

8. Sklovsky K.I., "Protección de la propiedad contra la incautación administrativa" // "Economía y derecho", 1998, N7

En lo que sigue, se omite una referencia especial a otros derechos reales en aras de la brevedad, excepto cuando sea necesario para el sentido.

Ley civil. Primera parte: Libro de texto / Ed. A. G. Kalpina, A. I. Maslyaeva - M .: Jurista, S. 424

Ley civil. Primera parte: Libro de texto / Ed. A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy - M .: TK Velby, Prospect 2005.,

S 284

Heraldo del Supremo Corte de arbitraje Federación Rusa. 1994 - Nº 2. S. 54

Ahí.

2 Párrafo 59 de la resolución del Pleno Corte Suprema de la Federación Rusa y el Pleno del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación Rusa del 1 de julio de 1996 No. 6/8 "Sobre algunas cuestiones relacionadas con la aplicación de la primera parte del Código Civil de la Federación Rusa"

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. En otras palabras, nada dura para siempre bajo la luna, incluidas las normas legales. El mundo está cambiando, y la ley debe mantenerse al día con estos cambios. Es posible juzgar los problemas actuales del derecho civil por los cambios que se están realizando en el derecho civil.

Entonces, temas contemporaneos en el derecho civil están íntimamente relacionados con cuestiones tales como:

  • ejercicio de los derechos civiles y su protección;
  • aplicación de algunos métodos de protección de los derechos civiles;
  • indemnizaciones, sanciones, daños y perjuicios;
  • adquisición de bienes y extinción de dominio;
  • herencia por ley y herencia por testamento;
  • herencia en relaciones con un elemento extranjero;
  • forma electrónica de transacciones;
  • derechos de propiedad intelectual y su protección en redes de información, medios de comunicación, etc.

Consideremos uno de los problemas existentes: el problema de la propiedad intelectual. Los cambios relacionados con este tema se realizaron en el Código Civil de la Federación de Rusia y entrarán en vigor el 1 de octubre de 2014.
Están relacionados con la enajenación del derecho exclusivo, registro de la enajenación del derecho exclusivo, disposiciones sobre derechos de patente, normas sobre invenciones dependientes, diseños industriales, etc.

Así, el artículo 358.18 complementa el capítulo 23, apartado 3, inciso 2 y contiene nueva información sobre prenda derechos exclusivos. según este artículo, el objeto de la prenda puede ser derechos exclusivos sobre los resultados actividad intelectual. Además, pueden ser objeto de prenda obras, servicios, empresas, etc., que puedan considerarse como resultado de la actividad intelectual. Cabe señalar que pueden ser prenda, si esto no contradice este Código. Entre otras cosas, este artículo aclara qué disposiciones se aplican a un contrato de prenda. Si se trata de un contrato de prenda por medios de individualización o por el resultado de una actividad intelectual, entonces lo dispuesto en los artículos 334-365 ( provisiones generales). Si estamos hablando de un acuerdo de licencia y sublicencia o la enajenación de derechos exclusivos, entonces los Artículos 385.1 - 385.8 (disposiciones sobre la prenda de derechos obligatorios) se aplicarán al acuerdo sobre la prenda de derechos bajo estos acuerdos.

Según el primer tipo dicho acuerdo prenda, el acreedor prendario puede utilizar los resultados de la actividad intelectual, etc. En este caso, no necesita el consentimiento del acreedor prendario. Al mismo tiempo, hay una reserva: estas condiciones se cumplen, a menos que el contrato disponga lo contrario.
También sucede que cuando se realizan enmiendas al Código Civil de la Federación Rusa, no solo se introducen nuevos artículos y cláusulas, sino que simplemente se reemplazan las frases. Un ejemplo es el artículo 727 (primera parte) de la segunda parte del Código Civil de la Federación de Rusia, en el que la frase "que puede considerarse como Secreto comercial(artículo 139)" se sustituye por la frase "respecto de los cuales su titular haya establecido un régimen de secreto industrial".

En conclusión, cabe señalar una vez más: en la actualidad, el Código Civil de la Federación de Rusia un gran número de cambios, lo cual es un indicador de la existencia de muchos problemas. Por lo tanto, los ejemplos de los cambios que se están realizando están inextricablemente vinculados con un concepto como los problemas modernos en el derecho civil.

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